<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич &#8211; профессиональная юридическая помощь</title>
	<atom:link href="http://derkach.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://derkach.ru</link>
	<description>Деркач Алексей Геннадьевич</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Aug 2025 07:04:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Может ли арендодатель удерживать имущество арендатора</title>
		<link>https://derkach.ru/blog/uderzhanie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Адвокат]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 07:04:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Адвоката статьи]]></category>
		<category><![CDATA[аренда]]></category>
		<category><![CDATA[арендатор]]></category>
		<category><![CDATA[арендодатель]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[договор аренды]]></category>
		<category><![CDATA[самоуправство]]></category>
		<category><![CDATA[судебная практика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derkach.ru/?p=5726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Собственники коммерческих площадей нередко прибегают к сдаче помещений в аренду, чтобы оптимизировать расходы и получать дополнительный доход. Такой подход особенно актуален, когда используется лишь часть доступных площадей или при сотрудничестве с компаниями из смежных сфер. Договор аренды служит основой для регулирования отношений между сторонами. Однако иногда арендаторы нарушают условия договора, задерживая выплаты. В таких случаях арендодатели могут задуматься о возможности&#160;<a href="https://derkach.ru/blog/uderzhanie/" class="read-more">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://derkach.ru/blog/uderzhanie/">Может ли арендодатель удерживать имущество арендатора</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Собственники коммерческих площадей нередко прибегают к сдаче помещений в аренду, чтобы оптимизировать расходы и получать дополнительный доход. Такой подход особенно актуален, когда используется лишь часть доступных площадей или при сотрудничестве с компаниями из смежных сфер. Договор аренды служит основой для регулирования отношений между сторонами.</p>



<p>Однако иногда арендаторы нарушают условия договора, задерживая выплаты. В таких случаях арендодатели могут задуматься о возможности удержания имущества, находящегося в арендуемом помещении, до погашения задолженности. Здесь важно действовать осмотрительно.</p>



<p>Удержание имущества допустимо при соблюдении определённых условий:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>имущество должника должно находиться в распоряжении арендодателя на законных основаниях, без совершения противоправных действий и применения силы по получению такого имущества;</li>



<li>вещь должна быть собственностью должника, а право собственности на неё он получил законным путём.</li>
</ul>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/08/uderzhat1.jpg" alt="" class="wp-image-5733" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/08/uderzhat1.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/08/uderzhat1-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<p>Первый пункт допускает неоднозначное толкование. Согласно статье 606 ГК РФ, имущество может временно находиться в пользовании или владении третьего лица. При заключении договора аренды собственник не теряет права собственности на помещение, а значит, вещи, оставленные на территории арендуемых площадей, можно считать находящимися у собственника на законных основаниях. Однако судебные решения по этому вопросу различаются.</p>



<p>Мнения юристов по данному вопросу расходятся. Чтобы определить законность удержания имущества, необходимо детально изучать обстоятельства каждого конкретного дела, с учётом положений ст. 606, п. 1 ст. 614, ст. 359 ГК РФ.</p>



<p>Так, статья 359 ГК РФ указывает, что удержание вещи может иметь разные цели:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>возмещение убытков, причинённых арендодателю при несоблюдении условий договора со стороны контрагента;</li>



<li>принуждение арендатора к погашению задолженности в полном объёме в соответствии с условиями договора.</li>
</ul>



<p>При этом обе стороны договора должны быть предпринимателями или юридическими лицами.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>Информационное письмо Президиума ВАС № 66 от 11.01.2002 года подтверждает право собственника не возвращать имущество арендатора до погашения задолженности, но это относится только к лицам, ведущим предпринимательскую деятельность. Пункт 14 данного письма содержит вышеперечисленные условия. Аналогичная правовая позиция содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 октября 2006 г. N 7226/06 по делу № А76-26298/05-4-982.</em></p>
</blockquote>



<p>Таким образом, удержать вещь можно, если помимо неисполнения должником обязательства имеются в совокупности следующие условия:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>вещь подлежит передаче должнику (п. 1 ст. 359 ГК РФ);</li>



<li>кредитор завладел вещью на законном основании (например, арендатор сам оставил имущество в помещении после окончания срока аренды - п. 14 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66);</li>



<li>вещь принадлежит на каком-либо праве должнику и является чужой для кредитора (постановление Президиума ВАС РФ от 10.10.2006 N 7226/06);</li>



<li>стоимость вещи не превышает существенно сумму долга и поведение кредитора (арендодателя) не является недобросовестным (например, суд признал удержание неправомерным, поскольку стоимость вещей была в 26 раз больше суммы долга - постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.07.2016 N Ф08-3618/2016).</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Возможные негативные последствия</h2>



<p>Необходимо также отметить, что незаконное удержание имущества арендодателем может быть расценено как самоуправство, и в этом случае в отношении виновного лица предусмотрена уголовная ответственность по ст. 330 УК РФ (Постановление Президиума Верховного суда Чувашской Республики от 25.03.2016 N 44У-13/2016). Однако на практике более частыми являются случаи обращения арендатора в суд с виндикационным иском на основании ст. 301 ГК РФ (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.09.2018 N Ф07-9625/2018 по делу N А56-87120/2016) или взыскания с арендодателя убытков, вызванных незаконным удержанием имущества арендатора (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.04.2022 N Ф04-1321/2022 по делу N А70-8455/2021).</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/08/uderzhat3.jpg" alt="" class="wp-image-5735" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/08/uderzhat3.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/08/uderzhat3-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Анализ судебной практики</h2>



<p><strong>Дело № А32-22671/2023</strong></p>



<p>Истец (арендатор) требовал признать недействительным удержание имущества ответчиком (арендодателем), обязать возвратить имущество, взыскать неосновательное обогащение за неправомерное использование имущества. При этом истец ссылался на то, что стоимость удерживаемого ответчиком имущества превышает неисполненные им обязательства по договору аренды нежилого помещения, а использование ответчиком удерживаемого имущества влечет неосновательное обогащение. В удовлетворении требования было отказано, поскольку долг по арендной плате не погашен, удержание имущества правомерно, а оснований для взыскания неосновательного обогащения не имеется, так как положения ст. 1102 ГК РФ, на которую ссылается истец, применению не подлежат. Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 14.12.2023 № Ф08-11816/2023 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Определением Верховного Суда РФ от 11.04.2024 N 308-ЭС24-3434 отказано в передаче дела № А32-22671/2023 в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда РФ для пересмотра в порядке кассационного производства данного постановления.</p>



<p><strong>Дело № А45-38028/2019</strong></p>



<p>Один из пунктов договора указывал, что после расторжения договора или окончания его действия арендатор имеет право вывезти находящееся там имущество без дополнительного согласования с собственником помещения. Арендодателю было отказано в удовлетворении заявленных требований.</p>



<p>Однако при анализе материалов в первой и апелляционной инстанциях было проигнорировано условие, которое фактически лишало собственника помещения возможности удерживать имущество арендатора при тех обстоятельствах, когда последний перестал выполнять свои обязательства по договору и нарушил условия оплаты. После детального изучения материалов дела в кассационной инстанции судьи отметили, что заключённый между сторонами договор не позволял арендодателю использовать крайние меры воздействия на недобросовестного арендатора, такие как удержание имущества. </p>



<p>В результате рассмотрения дела постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 01.04.2021 года № Ф04-6969/2020 предыдущие решения были отменены, и суд удовлетворил требования собственника помещения.</p>



<p><strong>Дело № А70-18842/2018</strong></p>



<p>На первоначальном этапе рассмотрения cудьи первой и апелляционной инстанций решили, что арендодатель не имеет права удерживать чужое имущество, поскольку в договоре аренды не было предусмотрено такого условия. Договор на тот момент оставался действующим.</p>



<p>Однако кассационный разъяснил, что даже при отсутствии явного соглашения владелец помещения может воздействовать на должника, удерживая его имущество. Эта возможность сохраняется и после истечения срока договора и его расторжения.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p><em>Суд кассационной инстанции указал на пункт 43 постановления Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 49 о необходимости соблюдения баланса интересов и положения Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому ни одна из сторон договора не может получать преимущество, если другая сторона нарушает его условия или выполняет их недобросовестно.</em></p>
</blockquote>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/08/uderzhat4.jpg" alt="" class="wp-image-5736" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/08/uderzhat4.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/08/uderzhat4-300x200.jpg 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<p>В данном же случае арендатор получил возможность уклоняться от исполнения обязательств по договору, осознавая, что собственник не сможет принудительно взыскать задолженность. Важно отметить, что должник не оспаривал условия договора аренды в суде, что давало арендодателю законное право удерживать имущество до погашения задолженности.</p>



<p>Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.11.2019 года № Ф04-5227/2019 нижестоящие судебные акты оставлены без изменения, но тем не менее суд кассационной инстанции признал право арендодателя на законных основаниях удерживать имущество арендатора, находящееся в арендуемом помещении.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Специалисты в области юриспруденции высказывают свою точку зрения</h2>



<p>По мнению практикующих юристов, примеры, аналогичные рассмотренной ситуации, скорее являются исключением из правил, нежели нормой. Подобные прецеденты встречаются нечасто, и на их основании затруднительно делать выводы о правомерности действий арендодателя по удержанию имущества арендатора при задержке платежей или других нарушениях условий договора.</p>



<p>Необходимо учитывать принцип равенства сторон при заключении договора. Соглашение заключается на добровольной основе, без принуждения одной из сторон. Арендодатель вправе удерживать имущество контрагента в случае нарушения последним договорённостей. Однако для избежания споров рекомендуется включить в договор условие о возможности удержания имущества даже в течение срока его действия. </p>



<p>Целесообразно детально прописать порядок действий каждой из сторон в случае возникновения спорных ситуаций. Это позволит ускорить процесс рассмотрения споров в суде, сократить время на предъявление претензий и досудебное урегулирование конфликтов, а также использовать единый алгоритм действий при нарушении условий договора его участниками.</p>The post <a href="https://derkach.ru/blog/uderzhanie/">Может ли арендодатель удерживать имущество арендатора</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Право участника ООО на получение документов</title>
		<link>https://derkach.ru/blog/prava-v-ooo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Адвокат]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 16:28:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Адвоката статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Юридические лица]]></category>
		<category><![CDATA[документы]]></category>
		<category><![CDATA[ООО]]></category>
		<category><![CDATA[судебная практика]]></category>
		<category><![CDATA[участник]]></category>
		<category><![CDATA[учредитель]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derkach.ru/?p=5709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Законодательство предоставляет участникам общества с ограниченной ответственностью возможность получать информацию о работе компании, даже если они не участвуют напрямую в управлении или ведении хозяйственной деятельности. Это право закреплено в статье 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьях 67 и 65.2. Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно этим нормам, участники ООО могут не только знакомиться с деятельностью компании, но и&#160;<a href="https://derkach.ru/blog/prava-v-ooo/" class="read-more">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://derkach.ru/blog/prava-v-ooo/">Право участника ООО на получение документов</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Законодательство предоставляет участникам общества с ограниченной ответственностью возможность получать информацию о работе компании, даже если они не участвуют напрямую в управлении или ведении хозяйственной деятельности. Это право закреплено в статье 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьях 67 и 65.2. Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно этим нормам, участники ООО могут не только знакомиться с деятельностью компании, но и запрашивать документы, заверенные генеральным директором, что обязывает руководство обеспечивать их достоверность.</p>



<p>Тем не менее на практике участники нередко сталкиваются с проблемами при попытке получить необходимую информацию. Зачастую это происходит из-за намеренного сокрытия данных другими учредителями или менеджментом. В таких ситуациях участник имеет право направить официальный запрос на предоставление документов, а компания обязана их предоставить. В случае отказа участник может обратиться в суд.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="267" height="400" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/07/PravaOOO1.jpg" alt="" class="wp-image-5712" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/07/PravaOOO1.jpg 267w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/07/PravaOOO1-200x300.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 267px) 100vw, 267px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading"><strong>Какие документы может запросить участник ООО</strong></h2>



<p>Закон не устанавливает ограничений на перечень документов, которые могут быть предоставлены участнику. В соответствии с действующими нормами, участник имеет право на доступ ко всей информации о деятельности компании, в уставном капитале которой у него есть доля.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Единственное исключение касается документов, отражающих деятельность компании за период более трёх лет, особенно если запрос поступает от нового участника. В таких случаях суд может отказать в обязании ООО предоставить эти сведения, поскольку их актуальность и практическая значимость могут быть утрачены. Трёхлетний срок установлен по аналогии со сроком исковой давности, и если участник не сможет обосновать необходимость получения таких данных, ему будет отказано, как это подтверждено позицией Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 июня 2016 года по делу № А40-201963/15-58-1370.</p>
</blockquote>



<p>Таким образом, участник ООО может запрашивать широкий спектр документов, включая:</p>



<p>- уставные документы, такие как устав и протоколы общих собраний;</p>



<p>- свидетельства о праве собственности на имущество и объекты интеллектуальной собственности;</p>



<p>- кадровую и внутреннюю документацию, включая информацию о сотрудниках и их зарплатах;</p>



<p>- бухгалтерскую и налоговую отчётность, бухгалтерские документы;</p>



<p>- данные о коммерческой деятельности, прибыли и убытках, обороте и расходах;</p>



<p>- документы, связанные с лицензиями и разрешениями; - сведения о производстве и технологиях.</p>



<p>Учредитель имеет право на глубокое изучение всех аспектов деятельности компании, при условии соблюдения режима конфиденциальности и сохранения коммерческой тайны. Судебная практика подтверждает возможность запроса любых документов, как это указано в постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 25.07.2016 по делу № А60-44291/2015.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="267" height="400" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/07/PravaOOO2.jpg" alt="" class="wp-image-5714" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/07/PravaOOO2.jpg 267w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/07/PravaOOO2-200x300.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 267px) 100vw, 267px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading"><strong>Отказ общества в передаче информации участнику</strong></h2>



<p>Есть несколько ситуаций, когда отказ общества в передаче информации участнику может быть признан законным. Это следует из принятых судами решений.</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Отсутствие действительного интереса. В некоторых случаях суд может учесть, что соучредитель не проявляет реального интереса к деятельности общества. Например, в постановлении от 3 ноября 2016 года № Ф05-14678/2014 по делу № А40-40867/14 Арбитражного суда Московского округа суд отметил, что за несколько последних лет соучредитель лишь один раз принял участие в общем собрании, что свидетельствует об отсутствии интереса к деятельности общества.</li>



<li>Отсутствует цель. Участник общества может запросить документы за длительный период, но должен быть готов доказать, что это действительно необходимо. Если он не сможет обосновать свою цель в суде, запрос может быть отклонён.</li>



<li>Множественные повторные запросы. Если участник общества запрашивает одну и ту же информацию повторно, пытаясь «измором» добиться своего, общество вправе отказать в предоставлении документов. Суд, скорее всего, поддержит юридическое лицо, как это показано в постановлении 17-го ААС от 20 марта 2014 года по гражданскому делу № А60-32117/2013.</li>



<li>Риск нарушения конфиденциальности. Может показаться, что у учредителей фирмы не должно быть секретов друг от друга, однако в некоторых случаях суд может встать на сторону общества, которое решило не сообщать сведения одному из участников. Например, в постановлении 9-го ААС от 30 апреля 2014 года по делу № А40-125694/13 суд поддержал общество, отказавшее в предоставлении информации участнику, занимавшему руководящую должность в компании-конкуренте.</li>
</ul>



<p>Этот список не является исчерпывающим. В пункте 3.5 Определения Конституционного суда РФ от 18 января 2011 года № 8‑О-П указано, что общество имеет право на обоснованные возражения относительно заявленных участником требований о раскрытии информации. Таким образом, учредитель не имеет безусловного права получать всю информацию по первому требованию, если это может навредить обществу.</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>Как участнику (учредителю) запросить документы в ООО</strong></h2>



<p>Для получения документов участник должен подготовить мотивированный запрос с подробным перечнем необходимых материалов и направить его заказным письмом на юридический и, по возможности, почтовый адрес общества.</p>



<p>В запросе следует указать:</p>



<p>- форму предоставления ответа (копии, заверенные копии, электронные сканы и так далее);</p>



<p>- обоснование запроса; - периоды, за которые требуются документы.</p>



<p>Также рекомендуется подчеркнуть в письме гарантию конфиденциальности при работе с документами, чтобы избежать отказов, основанных на соображениях о защите коммерческой тайны. Общество может отказаться предоставить информацию в случае явного риска нарушения конфиденциальности.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/07/PravaOOO3.jpg" alt="" class="wp-image-5718" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/07/PravaOOO3.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/07/PravaOOO3-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<p>Согласно закону, срок ответа на запрос составляет три дня с момента его получения. Общество может сообщить о возможной задержке, например, из-за подготовки копий или большого объёма работ, но всё же должно стремиться уложиться в установленный срок. Срок начинает течь с момента получения заказного письма представителем компании, поэтому важно, чтобы все ответственные за почту сотрудники были проинформированы о приоритетном статусе такой корреспонденции. В письме Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 года № 144 разъясняется, что для ответа на запрос общества достаточно указать вид документов и период, даже если перечень документов очень обширен.</p>



<p>Если общество необоснованно откажет учредителю в удовлетворении запроса, то ему может быть назначен штраф до 700 тысяч рублей. Такие дела находятся в ведении Центрального банка РФ (согласно статье 28.3 КоАП РФ), а штраф накладывается на основании части 1 статьи 15.19 КоАП РФ. В своём письме Президиум ВАС РФ (пункт 7) подтвердил законность привлечения компаний к ответственности по этому пункту.</p>The post <a href="https://derkach.ru/blog/prava-v-ooo/">Право участника ООО на получение документов</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Семь ключевых положений договора перевозки</title>
		<link>https://derkach.ru/blog/dogovorperevozki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Адвокат]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 10:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Адвоката статьи]]></category>
		<category><![CDATA[грузоотправитель]]></category>
		<category><![CDATA[грузополучатель]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[договор перевозки]]></category>
		<category><![CDATA[документы]]></category>
		<category><![CDATA[перевозка]]></category>
		<category><![CDATA[форс-мажор]]></category>
		<category><![CDATA[штраф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derkach.ru/?p=5625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Перевозки автомобильным транспортом сегодня занимают огромную долю среди всех коммерческих грузовых перевозок. И ни одна нормальная перевозка не должна обходиться без договора. Договор перевозки или договор транспортной экспедиции это не просто документ для бухгалтерии, а инструмент минимизации рисков как перевозчика, так и заказчика. В статье расскажем вам о семи важных положениях договора перевозки. Эти положения любой перевозчик должен постараться включить&#160;<a href="https://derkach.ru/blog/dogovorperevozki/" class="read-more">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://derkach.ru/blog/dogovorperevozki/">Семь ключевых положений договора перевозки</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Перевозки автомобильным транспортом сегодня занимают огромную долю среди всех коммерческих грузовых перевозок. И ни одна нормальная перевозка не должна обходиться без договора. Договор перевозки или договор транспортной экспедиции это не просто документ для бухгалтерии, а инструмент минимизации рисков как перевозчика, так и заказчика. В статье расскажем вам о семи важных положениях договора перевозки. Эти положения любой перевозчик должен постараться включить в свою типовую форму или протолкнуть в договор перевозки, который представляется заказчиком. Конечно, крупный заказчик или заказчик с тендера редко позволит вам менять правила игры, но попробовать протолкнуть свои условия всегда стоит.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="400" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka1.jpg" alt="" class="wp-image-5627" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka1.jpg 300w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka1-225x300.jpg 225w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Положение 1. Вес груза и взвешивание.</h2>



<p>Перевозчик должен нести ответственность за расхождение по весу груза при приемке от грузоотправителя и при передаче грузополучателю только в том случае, если взвешивание груза изначально осуществляется в присутствии водителя и на тех же весах, на том же оборудовании, на котором взвешивание будет осуществляться у грузополучателя. То есть, грузоотправитель взвешивает груз при водителе, далее кладёт весы вместе с грузом, груз доезжает до точки выгрузки, соответственно, дальше грузополучатель взвешивает этот же груз на тех же весах, которые были положены вместе с грузом, и только в этом случае при обнаружении каких-то расхождений перевозчик будет нести ответственность.</p>



<p>Если у вашего заказчика и грузоотправителя нет возможности осуществить такое взвешивание, то перевозчик не должен никаким образом отвечать за расхождение по весу. Потому что весы могут быть у грузоотправителя и грузополучателя разные. Если в присутствии водителя взвешивание не осуществляется, то ни о какой ответственности за расхождение по весу речи быть не может.<br>Перевозчик может отвечать за недостачу крупных единиц товара, например, коробок или крупных каких-то деталей. Перевозчик может отвечать за повреждение товара в процессе перевозки. Ну вот за вес товар перевозчик, как правило, отвечать не может. Поэтому соответствующую оговорку постарайтесь включить в договор.</p>



<p>Чтобы не было негатива со стороны заказчика, не пишите, что перевозчик вообще не отвечает за расхождение по весу. Напишите, что перевозчик будет отвечать, если взвешивание произойдёт в присутствии водителя, весы положат вместе с грузом. И дальше на этих же весах у грузополучателя груз также в присутствии водителя будет взвешен. И заказчик, понимая разумность этого пункта, снимет с вас ответственность за вес груза.</p>



<p>В части веса также пропишите в договоре пункт о том, что при отклонении веса грузов в большую сторону на определённое число процентов, ваш заказчик будет оплачивать вам все убытки, которые связаны с введением вас в заблуждение. О чём идёт речь? Число процентов в каждом случае будет определяться индивидуально. И будет зависеть оттого, насколько вес груза заявленный заказчиком, приближен к критическим показателям.</p>



<p>Не лишним будет напомнить, что сегодня штрафы за перегруз, которые приходят с рамок, являются огромными и практически неоспоримыми. Соответственно, если заказчик в заявке декларирует один вес, а по факту вес другой, который превысит критические показатели, вам придёт штраф. И за этот штраф должен отвечать именно заказчик.</p>



<p>Если у вас этого пункта в договоре не будет, вам будет очень сложно доказать, что штраф это ваши убытки, которые обусловлены действиями заказчика. Потому что заказчик может быть не информирован о том, какой максимальный предел груза вы можете себе позволить. И также, если пункта этого в договоре у вас не будет, то штраф за перевозку может оказаться более дорогим, чем сама перевозка.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="450" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka2.jpg" alt="" class="wp-image-5630" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka2.jpg 300w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka2-200x300.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Положение 2. Водитель не осуществляет досмотр содержимого коробок и иной тары.</h2>



<p>Закрепите в договоре пункт о том, что водитель перевозчика не осуществляет досмотр содержимого коробок или иной тары, которую передает грузоотправитель. И перевозчик отвечает за несоответствие количества товара переданного грузоотправителем и полученного грузополучателем только в том случае, если коробки или другая тара была опломбирована, и на момент получения груза грузополучателем, грузополучатель установит факт срыва таких пломб в присутствии водителя.</p>



<p>В договоре должно быть указано о том, что заказчик проинформировал грузополучателя о том, что он обязан зафиксировать факт срыва пломб в присутствии водителя и указать на этот факт в накладной или в акте приёма-передачи товара, но, как правило, используется накладная. Если заказчик не опломбировал груз, то в этом случае перевозчик отвечает только за несоответствие количества коробок, а не за несоответствие того, что в коробках находится.</p>



<p>Этот пункт нужен вот для чего. Во-первых, он позволит перевозчику минимизировать риск своей ответственности в том случае, если заказчик через перевозчика гонит нелегальный груз. Во-вторых, пункт минимизирует риск ответственности перевозчика перед самим заказчиком, потому что на практике пересчёт количества товаров в коробках водителем никогда не осуществляется и не должен осуществляться.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="450" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka3-2.jpg" alt="" class="wp-image-5633" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka3-2.jpg 300w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka3-2-200x300.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Положение 3. В договоре обязательно должен быть прописан порядок действий сторон при обнаружении недостатков товара на разгрузке или загрузке. Соответственно, недостатков по количеству или по качеству.</h2>



<p>Стандартная практика включает составление двустороннего акта между сторонами. Точнее не между сторонами, а между грузоотправителем или грузополучателем с одной стороны, и с другой стороны между представителем перевозчика, то есть водителем. В этом акте стороны должны зафиксировать те недостатки, которые ими были обнаружены, обстоятельства при которых они эти недостатки обнаружили. А также лицо, которое они предварительно считают виновным в допущении данных недостатков.</p>



<p>Если стороны не согласны с формулировками этого акта, то в любом случае они должны будут его подписать. Но если они с чем-то не согласны и сумма убытков потенциальных превышает определённую цифру, стороны на место должны вызвать независимого эксперта, который попытается определить точную причину недостатка, а также оценить размер убытков. Соответственно, если акт не составляется между сторонами, то в этом случае считается, что перевозчик никаких нарушений со своей стороны не совершал.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="400" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka4.jpg" alt="" class="wp-image-5634" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka4.jpg 300w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka4-225x300.jpg 225w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Положение 4. В договоре обязательно должен быть предусмотрен пункт о том, что как перевозчик, так и заказчик за определённое количество времени до перевозки может правомерно от неё отказаться.</h2>



<p>Как правило, оптимальный срок это 48 часов. Лучше срок всегда именно в часах указывать, так как с сутками обычно проблемы с исчислением возникают. Почему этот пункт важен?</p>



<p>Дело в том, что как со стороны перевозчика, так и со стороны заказчика могут возникнуть разные форс-мажоры. </p>



<p>К примеру, машина сломалась, груз не готов и так далее. И, соответственно, если отказ от перевозки заявлен за этот минимальный срок, то заказчик или перевозчик не будут платить неустойку в размере 20% от стоимости перевозки, то есть плату за невывоз груза. </p>



<p>Про неустойку также важно сделать оговорку в договоре.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Положение 5. Постарайтесь не привязывать оплату за перевозку к моменту получения оригиналов со стороны заказчика.</h2>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka5.jpg" alt="" class="wp-image-5635" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka5.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka5-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<p>Объясним почему. Перевозчики очень редко направляют оригиналы ценным письмом с описью вложения. Как правило, направляется простое письмо (самое дешёвое), и у перевозчика на руках не остаётся подтверждения того, что он оригиналы направил. Некоторые недобросовестные заказчики этим активно пользуются и не платят за перевозку, потому что рынок перевозок работает на постоплате. Соответственно, заказчик говорит, что мы от вас ничего не получали, хотя фактически он все оригиналы получил. И когда перевозчик идёт в суд, у него начинаются проблемы с доказыванием.</p>



<p>Ну и, в принципе, сам факт отсутствия этой описи вынуждает перевозчика идти в суд и нести тоже какие-то дополнительные расходы. Не факт, что суд перевозчик выиграет, а нарисовать новый оригинал и направить его ценным письмом всегда проблема. В идеале оплату привязать к подписанию накладной грузополучателем и направлению копии такой накладной на электронную почту заказчика.</p>



<p>Только после этого вы обмениваетесь оригиналами, но сама оплата никак к этим оригиналам привязана быть не должна. Если всё-таки у вас в договоре стоит пункт о том, что оплата привязана к оригиналам, направляйте строго ценным письмом и строго с описью вложений.</p>



<p>Если вы используете для отправки курьерскую службу, то также позаботьтесь о том, чтобы в курьерской накладной были четко перечислены те документы, которые вы направляете в оригиналах. И обязательно пропишите, что это именно оригинал, а не просто какая-то заверенная копия.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka6.jpg" alt="" class="wp-image-5636" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka6.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka6-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Положение 6. В договоре обязательно закрепите возможность обмена сообщениями и документами по электронной почте.</h2>



<p>Дело в том, что перевозки очень часто требуют оперативности. К примеру, изменить адрес погрузки, изменить адрес разгрузки, отказаться от перевозки по форс-мажорными обстоятельством и так далее. В этих случаях бумажная почта вам не помощник, потому что она будет идти несколько дней. А мессенджеры, особенно WhatsApp тоже не самый лучший вариант, потому что из того же самого WhatsApp пропадают документы, фотографии после того как они удаляются с устройства отправителя. Поэтому оговорка об электронной почте является для вас (как для заказчика, так и для перевозчика) очень важным пунктом, который обязательно нужно включать.</p>



<p>Да, конечно, можно отдельно прописать обязанность обменяться оригиналами по запросу той или иной стороны, но при этом обмен оригиналами никак не умаляет юридическую силу тех сообщений и тех документов, которые вы направляете по электронной почте.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Положение 7. Если заказчик не информирует заранее перевозчика о том, что груз, который необходимо перевести относится к категории опасных, или к категории грузов на перевозку которых требуется особое разрешение, то заказчик оплачивает все убытки перевозчика, которые будут вызваны нарушением требований о перевозке таких грузов.</h2>



<p>Напомним. Перевозка опасных грузов требует заранее получить специальное разрешение. Если сотрудники ГИБДД установят, что у вас этого разрешения нет, а вы перевозите опасные грузы, то на перевозчика будет возложен существенный штраф.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka7.jpg" alt="" class="wp-image-5637" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka7.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2025/03/perevozka7-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<p>Пункт об ответственности за опасный груз можно по-разному сформулировать. Можно в пользу перевозчика, а можно в пользу заказчика. В пользу перевозчика, если заказчик отвечает за то, что он прямо не уведомил о том, что груз является опасным или на груз требуется какое-то разрешение. Если сформулировать пункт в пользу заказчика, то можно указать, что заказчик отвечает только в том случае, если он недостаточно подробно описал сам груз. То есть, при второй ситуации исходим из того, что перевозчик профессионал и сам знает какие грузы относятся к категории опасных или к категории иных грузов, на перевозку которых требуется разрешение. И если заказчик недостаточно подробно описал эти грузы, настолько не подробно, что перевозчик не мог сделать вывод об опасности, то в этом случае отвечает заказчик. В первом случае заказчик прямо должен был указать, что груз опасный. Поэтому заранее получите на него разрешение.</p>



<p>Какой вариант формулировки выбрать вам, зависит от взаимоотношений с конкретным заказчиком.</p>The post <a href="https://derkach.ru/blog/dogovorperevozki/">Семь ключевых положений договора перевозки</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Пять важных шагов правильного выхода из договора</title>
		<link>https://derkach.ru/blog/vihodizdogovora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Адвокат]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2024 20:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Адвоката статьи]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[права]]></category>
		<category><![CDATA[расторжение договора]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<category><![CDATA[уведомление]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derkach.ru/?p=5614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Зачастую так бывает, что вам необходимо расторгнуть уже заключённый договор с вашим контрагентом по разным причинам. К примеру, стало невыгодно или договор утратил для вас какую-то необходимость, или вы недовольны результатами работы вашего контрагента. Причины могут быть абсолютно разные. И если вы уже решили расторгать договор в одностороннем порядке, то нужно понимать, что здесь есть определённый алгоритм. Если его не&#160;<a href="https://derkach.ru/blog/vihodizdogovora/" class="read-more">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://derkach.ru/blog/vihodizdogovora/">Пять важных шагов правильного выхода из договора</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Зачастую так бывает, что вам необходимо расторгнуть уже заключённый договор с вашим контрагентом по разным причинам. К примеру, стало невыгодно или договор утратил для вас какую-то необходимость, или вы недовольны результатами работы вашего контрагента. Причины могут быть абсолютно разные. И если вы уже решили расторгать договор в одностороннем порядке, то нужно понимать, что здесь есть определённый алгоритм. Если его не придерживаться, игнорировать, то ваше одностороннее расторжение договора может оказаться юридическим нулем. Вы вроде как будете думать, что договор расторгнут, а фактически он всё ещё действует. Вы будете либо платить по нему, либо выполнять по нему работы, или оказывать какие-то услуги.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora1.jpg" alt="" class="wp-image-5616" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora1.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora1-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Рекомендация 1. Необходимо определиться с юридическим статусом.</h2>



<p>Нужно определиться с тем, в каком качестве вы выступаете по договору: предприниматель или имеете статус потребителя по закону «О защите прав потребителей». Если вы, например, выступаете в качестве предпринимателя, то для вас условия расторжения из договора могут иметь приоритет, даже над положениями закона. Если вы какие-то основания пропишите в договоре и в нём будет указано, что другие основания не применяются, то когда найдите в законе основание для расторжения, вы не сможете его применить, потому что договор будет иметь для вас приоритет.</p>



<p>Если вы являетесь потребителя, то для вас ситуация обратная. Все основания, которые есть в законе для вас как для потребителя, в любом случае будут применяться независимо от положения договора. Если в договоре будет прописано, например, что договор можно расторгнуть только по этому основанию, а в законе будут ещё и другие основания, то можно применять положения из закона. Однако, если вы потребитель и договор для вас создаёт ещё какие-то дополнительные новые основания, то можете применять как основания из закона, так и основания из договора. У потребителя на самом деле более серьёзная и защищённая позиция, чем у предпринимателя.</p>



<p>Если вы предприниматель, а на другой стороне потребитель, то когда прописываете в договоре дополнительные основания расторжения для себя против потребителя, они, скорее всего, работать не будут, если они не предусмотрены законом. Потребитель здесь во всех отношения является более защищённой персоной, чем предприниматель. Поэтому крайне важно учитывать какой всё-таки у вас статус по договору.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora2.jpg" alt="" class="wp-image-5618" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora2.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora2-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Рекомендация 2. Нужно выбрать основание для расторжения договора: на основе анализа договора и закона.</h2>



<p>Следующее, что нужно сделать — это просмотреть основания для расторжения из договора и возможное основание для расторжения из закона. Посмотреть не взаимоисключают (не блокируют) ли они друг друга. И на основании сопоставления вашего статуса, оснований из закона и договора, выбрать для себя подходящее основание для расторжения договора.</p>



<p>Кстати, помимо оснований для одностороннего расторжения, не забывайте про то, что существует такая вещь, как автоматическая пролонгация договора. Например, у вас в договоре может быть предусмотрено, что он автоматически продлевается на тот же срок, если ни одна из сторон за определённое время до его окончания не заявит об отказе от автоматической пролонгации. И, чтобы у вас договор не пошёл на второй круг, вам нужно вовремя заявить об этом своему контрагенту. Это не совсем основание для расторжения. Это не совсем расторжение договора. Вы просто уведомляете о том, что договор не пролонгируется на такой же срок. Причём это достаточно важная вещь. У вас по закону или договору может не быть вообще никаких оснований для выхода из договора в течение срока его действия. И только отказ от автоматической пролонгации может вас здесь спасти. Если вы, например, вовремя не уведомите контрагента о том, что пролонгации больше не будет, а очень хотите из договора выйти, то в этом случае у вас договор пойдёт опять на второй круг. Вы опять может быть вынуждены будете платить в течение нового срока действия договора, выполнять какие-то работы пока не сообразите вовремя подать отказ от автоматической пролонгации. Это условие очень важное. Его многие упускают, особенно предприниматели, особенно в работе с крупными контрагентами. Пожалуйста, учитывайте его. И если хотите расторгать договор (прекратить его действие), не забывайте о том, что помимо оснований расторжения, существует также ещё и отказ от автоматического продления.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora3.jpg" alt="" class="wp-image-5619" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora3.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora3-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Рекомендация 3. Нужно определить способ и порядок уведомления о расторжении.</h2>



<p>После того как мы выбрали подходящее для нас основание для расторжения, нужно выбрать каким способом вы будете уведомлять своего контрагента о расторжении. Для этого открываем договор и смотрим, какие способы обмена информацией у нас в договоре предусмотрены. Например, электронный документооборот, электронная почта, обмен бумажными носителями по обычной почте, курьерские накладные. И мы должны использовать именно тот способ сообщения информации, который у нас предусмотрен договором. Причём этот способ передачи информации должен по итогу вам предоставить доказательство того, что вы конкретному этому контрагенту направили конкретно такое вот сообщение о расторжении договора. У вас должно быть доказательство того, что вы это сделали. Если доказательств не будет или вы отправите уведомление о расторжении не тем способом, который предусмотрен договором, считайте, что вы ничего не направили, никаких последствий для вас и для контрагента не наступит. Договор у вас будет работать. Если у вас никаких способов взаимодействия или обмена информацией не предусмотрено, то отправляйте уведомление о расторжении с описью вложения ценным письмом.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora4.jpg" alt="" class="wp-image-5621" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora4.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora4-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Рекомендация 4. Определите адрес направления уведомления о расторжении.</h2>



<p>Разумеется в договоре помимо способа отправки информации, вы должны также посмотреть адрес, на который уведомление направляется. И направить уведомление именно по тому самому адресу. Если никакого адреса в договоре не предусмотрено, то для юридических лиц мы направляем уведомление по адресу указанному в ЕГРЮЛ. Эта информация ищется буквально за одну минуту. У индивидуальных предпринимателей информация об адресе в открытом доступе не указана, для этого необходимо получать специальную выписку в налоговом органе. Если вы направляете уведомление о расторжении в пользу индивидуального предпринимателя, то вы можете посмотреть адрес в договоре, либо посмотреть адрес на его сайте, либо найти адрес иным способом в зависимости от конкретной ситуации.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Рекомендация 5. Необходимо составить и направить юридически обоснованное уведомление о расторжении.</h2>



<p>И только после того как вы установили для себя в каком вы статусе, какое основание для расторжения выбираете, каким способом будете направлять уведомление о расторжении, куда будете направлять уведомление о расторжении, только после выяснения всех этих фактов вы составляете грамотное уведомление о расторжении договора со ссылкой на положения договора и закона, и соответственно направляете его вашему контрагенту. Обязательно сохранив у себя доказательства того, что вы конкретное уведомление, с конкретным текстом и требованиями направили соответствующим способом, который предусмотрен вашим договором.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora5.jpg" alt="" class="wp-image-5617" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora5.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/12/vihodizdogovora5-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<p>И это правильный алгоритм выхода из договора. Абсолютно всё о чём мы рассказали имеет важное юридическое значение. Поверьте, в том числе нашему судебному опыту по этим вопросам. Очень многие контрагенты в судах, если они не хотят исходить из расторжения договора, всегда ссылаются на какие-то нарушения процедуры, например, не на тот электронный адрес направили или не тем способом направили. То есть они всячески пытаются доказать, что никакого расторжения фактически не было. Когда вы расторгаете договор со своим контрагентом, вы должны всегда всё проецировать на судебную плоскость, на возможные какие-то споры с вашим контрагентом, даже если у вас с ним прекрасные отношения. В суде вы должны иметь возможность доказать, что имели право расторгать договор и сделали это правильно.</p>



<p></p>The post <a href="https://derkach.ru/blog/vihodizdogovora/">Пять важных шагов правильного выхода из договора</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как правильно заключить трудовой договор</title>
		<link>https://derkach.ru/blog/trudovoidogovor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Адвокат]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 07:22:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Адвоката статьи]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[работодатель]]></category>
		<category><![CDATA[трудовой договор]]></category>
		<category><![CDATA[трудовой кодекс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derkach.ru/?p=5580</guid>

					<description><![CDATA[<p>Практика показывает, что для многих предпринимателей, особенно начинающих, отношения с сотрудниками являются больной темой. Потому что в начале вы привлекаете сотрудников скажем так на энтузиазме, вы работаете как семейная команда, но в дальнейшем часто возникают сложности (споры, ругань, жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру) и соответствующие штрафы и судебные иски. В статье расскажем о том, какие пять пунктов необходимо обязательно&#160;<a href="https://derkach.ru/blog/trudovoidogovor/" class="read-more">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://derkach.ru/blog/trudovoidogovor/">Как правильно заключить трудовой договор</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Практика показывает, что для многих предпринимателей, особенно начинающих, отношения с сотрудниками являются больной темой. Потому что в начале вы привлекаете сотрудников скажем так на энтузиазме, вы работаете как семейная команда, но в дальнейшем часто возникают сложности (споры, ругань, жалобы в трудовую инспекцию и прокуратуру) и соответствующие штрафы и судебные иски. В статье расскажем о том, какие пять пунктов необходимо обязательно учесть в трудовом договоре, чтобы минимизировать риски негативного взаимодействия со своими сотрудниками. А также расскажем почему опасно пытаться подменять трудовые отношения иными формами, допустим, гражданско-правовым договором или привлекать якобы самозанятых.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Как минимизировать риски в трудовых отношениях?</h2>



<p>Допустим, вы пришли на приём к адвокату или юристу на консультацию и говорите: «Я работодатель, хочу нанять сотрудника, но не уверен, что мы с ним сработаемся, не уверен, что в целом деятельность дальше буду осуществлять. Посоветуйте мне, как мне минимизировать риски в рамках трудовых отношений, в случае если вдруг я не захочу с этим человеком дальше работать».</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor1.jpg" alt="" class="wp-image-5586" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor1.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor1-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">1. Заключайте срочный трудовой договор.</h2>



<p>И первое, что мы вам порекомендуем это заключить срочный трудовой договор. Как происходит обычно? Обычно заключают бессрочный договор, но с испытательным сроком. Но проблема заключается в том, что когда вы увольняете человека, который не прошёл якобы испытательный срок, то в суде часто возникают вопросы. А по каким критериям вы оценивали прошёл он испытательный срок или нет? Соответственно, этот испытательный срок можно «зашить» в срочный трудовой договор. Вы, допустим, можете заключить трудовой договор на 6 или даже на 3 месяца, а потом просто продлять его. Здесь самое важное, не забывать отслеживать даты окончания срочного трудового договора. Потому что в случае, если вы его не продлите либо не уведомите работника о прекращении отношений с ним в связи с истечением срочного трудового договора, то договор трансформируется в бессрочный трудовой договор. И дальше вы будете иметь всю сложность полноценной процедуры увольнения, если вдруг вы захотите расстаться с человеком.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Срочный трудовой договор может быть заключен не более чем на 5 лет (ст. 58 ТК РФ). При этом следует учитывать, что Трудовой кодекс РФ прямо указывает на возможность продления срока действия трудового договора только в некоторых ситуациях, а правоприменительная практика не позволяет сделать какого-либо однозначного вывода на этот счет. Верховный Суд РФ в определении от 27.06.2014 N 41-КГ14-10 высказал позицию о том, что в ТК РФ не предусмотрена возможность продления срочного трудового договора, за исключением случая, зафиксированного в части восьмой ст. 332 ТК РФ и продление срока договора означает признание работодателем данного договора бессрочным. В то же время имеются многочисленные примеры, когда суды приходили к выводу о допустимости изменения условия трудового договора о сроке и после вынесения Верховным Судом определения от 27.06.2014 N 41-КГ14-10. Из положений ст. 57, ст. 58 ТК РФ следует, что срок является одним из условий трудового договора, а ст. 72 ТК РФ предусматривает возможность изменения любого условия трудового договора на основании письменного соглашения работника и работодателя. Само по себе неоднократное заключение дополнительных соглашений к трудовому договору не свидетельствует безусловно о наличии оснований для признания трудового договора заключенным на неопределенный срок.</p>
</blockquote>



<p>Дисклеймер. Мы не даём вам рекомендации, как легализовать или придать законный вид по сути незаконной процедуре увольнения. Мы даём вам инструменты, как обезопасить в законном формате себя от злоупотребления сотрудников. Потому что на нашей практике все увольнения, которые даже были законными, для которых были реальные основания, по которым сотрудники получали всё на что они изначально рассчитывали (очень часто уровень взаимоотношений переходил на конфликтный), то они уходили в долгие судебные разбирательства. Поэтому, чтобы это минимизировать, вам необходимо учесть ряд моментов в своём трудовом договоре.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor3.jpg" alt="" class="wp-image-5589" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor3.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor3-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">2. Всегда указывайте режим и место работы сотрудника.</h2>



<p>Всегда указывайте в трудовом договоре режим работы сотрудника и место где он работает. Режим работы, допустим, с 10 утра до 7 вечера, с перерывом на обед с часу до двух. Место работы: такой-то кабинет, в таком-то офисе, такой-то стол, по такому-то адресу. Для чего это делается? Для того, чтобы в случае, если вдруг у вас возникает какой-то конфликт с сотрудником, вы могли фиксировать факт его нахождения на рабочем месте в рабочее время. Потому что отсутствие человека на рабочем месте в рабочее время является прогулом. Прогул это достаточно жёсткое нарушение, за которое можно человека уволить. И если у вас чётко не прописан режим рабочего времени, не прописано место где сотрудник должен находиться, то возникнет вопрос, а был ли он уведомлен вообще о том, в какое время ему работать? Он, может быть, считал, что он должен приходить к 10 часам утра, а вы считали, что к 9 часам утра? Он не пришёл к 9 часам, и вы вдруг уволили его за прогул. Поэтому эта ясность в договоре может сыграть вам на руку в случае конфликтного увольнения.</p>



<h2 class="wp-block-heading">3. Всегда указывайте должностные обязанности сотрудника.</h2>



<p>Мы уверены, что если вы не крупная компания, у которых есть отдел кадров и бухгалтерии, то, скорее всего, у вас даже нет должностных обязанностей. Вы сказали человеку, что ты там должен делать то-то и человек что-то там делает. У вас должен быть чёткий перечень должностных обязанностей, которые сотрудник должен выполнять. Для чего? Наличие этих должностных обязанностей и ознакомление сотрудника с ними, позволяет вам контролировать этого сотрудника. А то ли он делает на что был нанят и за что он получает зарплату? А правильно ли он это делает? Соответственно, наличие этих чётких критериев позволяет вам контролировать исполнительность сотрудника. И более того, позволяет вам фиксировать нарушения, допущенные сотрудником. Потому что, скорее всего, очень небольшой процент сотрудников делают как написано в должностной инструкции.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="450" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor2.jpg" alt="" class="wp-image-5588" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor2.jpg 300w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor2-200x300.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">4. Не прописывайте порядок получения премий в договоре.</h2>



<p>Если у вас есть KPI или сотрудник помимо зарплаты получает бонусы, которые по сути являются премией, то мы не рекомендовали бы вам прописывать полный порядок расчета премий и их выплат в трудовом договоре. Вы обязаны в трудовом договоре прописать порядок выплаты заработной платы и её размер, но премии вы не обязаны там прописывать. Кто-то может сказать: «Вот вы рекомендуете, как обманывать сотрудников.» Нет! В нашей практике значительно в большей части случаются ситуации, когда работник, получавший премии, пытался представить эти премии как зарплату. Если он по договору получал, допустим, 50 000, а вместе с премиями 150 000 руб., то он пытался в суде доказать, что это зарплата у него была 150 000 руб. Потому что работодатель прописал эти премии в трудовом договоре. Потому что по сути бонусы и премии зависят от результата и могут выплачиваться в ином порядке нежели заработная плата. Соответственно, если у вас отношения с работником нормальные, то вы спокойно выплачиваете ему премии. Если работник начинает, скажем так, злоупотреблять своим положением и правами, то отсутствие указаний на конкретные премии, их размер и порядок выплаты даёт вам возможность для манёвра в решении конфликтной ситуации с данным сотрудником.</p>



<h2 class="wp-block-heading">5. Проверяйте трудовой договор на соответствие со статьёй 57.</h2>



<p>И самое главное. Не забывайте, что есть статья 57 Трудового кодекса РФ, которая говорит о том, что должно быть прописано в трудовом договоре. Обязательно проверяйте ваши проекты трудовых договоров на соответствие этой статье.</p>



<p><strong>И как обещали рассказываем вам о проблемах, связанных с попыткой заместить трудовые отношения иной формой договора.</strong></p>



<p>Очень часто предприниматели, для того чтобы не удерживать подоходный налог (13%) из зарплаты сотрудника, что в свою очередь уменьшает сумму, которую он получает на руки и может в принципе на неё не согласиться, а также не платить взносы в фонды, которые составляют немалую сумму по каждому сотруднику, пытаются заместить, скажем так, трудовые отношения некой иной формой. Раньше это были гражданско-правовые договоры, сейчас это самозанятые договоры с самозанятыми. Так вот мы хотим сказать, что это достаточно опасная практика и искусственный интеллект налоговой инспекции очень чётко отслеживает все эти обстоятельства. Соответственно, налоговая видит и её система выявляет эти факты. И если человек постоянно получает одинаковые платежи за одну и ту же деятельность, от одного и того же, скажем так, контрагента, то это может свидетельствовать о том, что человек фактически находится в трудовых отношениях. Да, самозанятому ничего не будет, а вам как работодателю налоговая обязательно доначислит налоги, ещё и оштрафует.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor4.jpg" alt="" class="wp-image-5593" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor4.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2024/11/trudovoidogovor4-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<p>На сегодняшний день налоговая очень быстро выявляет попытки замещения трудовых отношений отношениями с самозанятыми. И даже сложилась судебная практика по оспариванию налоговых решений по данному вопросу. Вы не сможете оспорить данные решения. Поэтому мы не рекомендуем вам использовать эту схему. До момента, когда появился статус самозанятого, использовались гражданско-правовые договоры, так называемые ГПХ (договоры гражданско-правового характера). Когда вы якобы на разовую услугу привлекали какого-то специалиста. Соответственно, специалист мог быть оформлен как индивидуальный предприниматель или мог работать просто как гражданин без оформления какого-то статуса. На работодателей это никаких ограничений не накладывало. Они оплачивали ему фактически зарплату, а как он уж платит там налоги с этой зарплаты и платит ли вообще работодателей не интересовало. Но это всё было выявлено и установлено. И если человек на систематической основе взаимодействует с вами и получает на систематической основе деньги за конкретные услуги, которые оказываются систематически, то это по сути является трудовыми отношениями, которые вы замаскировали под гражданско-правовые отношения с целью, чтобы уклониться от уплаты налогов.</p>The post <a href="https://derkach.ru/blog/trudovoidogovor/">Как правильно заключить трудовой договор</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Штраф за несоблюдение валютного законодательства компанией</title>
		<link>https://derkach.ru/blog/valutnoe-zakonodatelstvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Адвокат]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 06:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Адвоката статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Юридические лица]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[валютное законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[валютное регулирование]]></category>
		<category><![CDATA[валютные нарушения]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[ООО]]></category>
		<category><![CDATA[штраф]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derkach.ru/?p=5444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Организации, ведущие деятельность, связанную с экспортом или импортом товаров, должны четко соблюдать требования валютного законодательства. Важно отметить, что с введением санкций в 2022 году, заниматься торговлей на международном рынке стало значительно сложнее. Появилось множество нюансов и ограничений. Регулярно в законодательстве появляются новые поправки, на которые следует оперативно реагировать. Несоблюдение норм приводит к очень большим штрафам, которые ставят под угрозу дальнейшее&#160;<a href="https://derkach.ru/blog/valutnoe-zakonodatelstvo/" class="read-more">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://derkach.ru/blog/valutnoe-zakonodatelstvo/">Штраф за несоблюдение валютного законодательства компанией</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Организации, ведущие деятельность, связанную с экспортом или импортом товаров, должны четко соблюдать требования валютного законодательства. Важно отметить, что с введением санкций в 2022 году, заниматься торговлей на международном рынке стало значительно сложнее. Появилось множество нюансов и ограничений. Регулярно в законодательстве появляются новые поправки, на которые следует оперативно реагировать. Несоблюдение норм приводит к очень большим штрафам, которые ставят под угрозу дальнейшее ведение бизнеса. Поскольку суды чаще становятся на сторону проверяющих инстанций, оспорить штрафы довольно сложно. Тем не менее предприниматели борются за свои права даже в том случае, если нарушение было допущено из-за того, что компания не успела своевременно отреагировать на изменения правил работы с валютой.</p>



<p>В российском законодательстве довольно много нюансов, связанных с валютой. Предприниматель может считать, что делает все правильно. Однако, это не исключает получения многомиллионного штрафа за несоблюдение правовых норм. В законах и пояснениях есть множество формулировок, имеющих несколько трактовок. Регулярно появляются разъяснения Центробанка, которые следует изучать и использовать в работе.</p>



<p>Начиная с 2022 года многие банки начали вводить дополнительные правила и принимать поправки. Минфин предложил уменьшить размеры штрафных санкций за ряд нарушений в области валютного законодательства. Например, увеличенный срок на обязательную продажи валюты получили компании, ведущие деятельность по реализации несырьевых ресурсов.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="204" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe1.jpg" alt="" class="wp-image-5447" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe1.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe1-300x153.jpg 300w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe1-100x50.jpg 100w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Что нужно знать о валютных нарушениях</h2>



<p>Ведение деятельность с иностранными партнерами подразумевает контроль со стороны ФНС, ФТС, Правительства, а также Центробанка. В том случае, если сотрудник банка, обслуживающего организацию, обнаружит нарушения, он передаст информацию в Центробанк. Оттуда сведения поступят в ФНС и ФТС. Именно эти структуры проанализируют деятельность фирмы и на основании данных вынесут постановление о взыскании штрафа.</p>



<p>При незначительных нарушениях компания может отделаться предупреждением. Это тот случай, когда предприниматель на несколько дней (не более 10) задержал передачу отчета о движении денежных средств в зарубежном банке. В том случае, если валютная выручка не была возвращена, придется оплатить до 100% в виде штрафа. При регулярных нарушениях в области валютного законодательства, а также в случае, если сумма нарушения составляет более 150 млн руб., можно говорить об уголовной ответственности.</p>



<p>При определении меры наказания проверяющие учитывают:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>особенности ведения работы;</li>



<li>условия, на которых фирма заключала договоры с зарубежными партнерами;</li>



<li>действия, позволяющие минимизировать нарушения и их последствия.</li>
</ul>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe2.jpg" alt="" class="wp-image-5448" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe2.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe2-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Влияние санкций на валютное законодательство</h2>



<p>Среди событий начала 2022 года отдельно можно выделить введение на территории Российской федерации моратория на проведение валютных проверок. При этом у предпринимателей возникла обязанность выполнения требований указа президента. Согласно документу (Указ №79) резиденты были обязаны продавать не менее 80% выручки, полученной в валюте, внутри территории страны. Кроме того, запрещено выдавать займ в валюте иностранным гражданам. Для вывоза валюты из страны появилась необходимость открытия специального счета.</p>



<p>Особое внимание уделяется взаимоотношению с организациями, ведущими деятельность на территории недружественных стран. Вопрос выдачи займов в рублях, особенности оформления договоров купли-продажи недвижимости и приобретения ценных бумаг регламентирует Указ №81. Данный документ продолжает действовать. Организации, не выполняющие предписания, рискуют получить штраф.</p>



<p>Профильные юристы подчеркивают, что несмотря на наличие многочисленных запретов, четко не регламентирован порядок взыскания штрафных санкций и порядок определения их суммы. 18.03.2022 г. был подписан Указ №126 Президента, призванный стабилизировать финансовую сферу. Согласно документу российские компании утратили право оплачивать уставный капитал организации, которая зарегистрирована за пределами страны. Несмотря на наличие указа, не понятно, какие санкции последуют за правонарушение. Наказание не регламентировано в КоАПе или в уголовном кодексе.</p>



<p>На данный момент пока не зарегистрированы случаи привлечения к ответственности лиц, не соблюдающих данные указы. Однако, при серьезной проверке аудитор может сослаться на:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>ст. 193.1 УК РФ: использование подложных документов для проведения валютных операций;</li>



<li>ст. 200.1 УК РФ: контрабанда денег или финансовых инструментов.</li>
</ul>



<p>Эксперты не рекомендуют откровенно нарушать законодательство в период действия моратория на проведение проверок. Важно отметить, что срок исковой давности по валютным нарушениям составляет всего 2 года. Возможно, что за этот период запрет на проведения инспекций будет снять и тогда организациям придется доказывать свою правоту. Кроме того, запрет на проведение проверок коснулся только налоговые органы. Таможенная служба по-прежнему контролирует деятельность компаний.</p>



<p>Профильные юристы рекомендуют владельцам бизнеса проявлять осторожность при проведении валютных операций. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» подразумевает своевременную передачу информации о поступлении валютной выручке. Даже один день просрочки чреват штрафом. При этом не имеет значения, по какой причине информация была передана несвоевременно.</p>



<p>Компания с большой долей вероятности получит штраф в следующих случаях:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>иностранный партнер не перевел деньги за проданные товары или оказанные услуги;</li>



<li>компании для упрощения расчетов зачли взаимные требования. В разъяснениях Центробанка указано, что на данный момент взаимодействие по такой схеме запрещено. Правило распространяется и на те организации, которые подписали соглашение о схеме сотрудничества до появления предписания.</li>
</ul>



<p>Несмотря на мораторий на проведение проверок ФНС отслеживает информацию о движении денежных средств. Даже если сейчас информация от зарубежных коллег не поступает контролирующим органам, в дальнейшем нарушения в соблюдении законодательства будут выявлены. Предпринимателю придется оплатить штраф.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe3.jpg" alt="" class="wp-image-5449" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe3.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe3-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Можно ли оспорить штраф за несоблюдение валютного законодательства</h2>



<p>Для начала можно подать жалобу на незаконное назначение штрафа. Взаимодействовать следует с ФНС или ФТС – той структурой, которая создала предписание. В случае, если жалоба не была принята, придется использовать требования административного производства. При действительном факту нарушения валютного законодательства можно попробовать найти смягчающие требования. Они обозначены в ст. 4.2 КоАП РФ. При соблюдении условий можно надеяться на смягчение наказания. При доказательстве того факта, что нарушение является малозначительным, предприниматель может не привлекаться к ответственности.</p>



<p>Еще одна важная рекомендация юристов: внимательно следить за сроками давности по правонарушениям. Претензии по действиям, произведенным ранее, чем 2 года назад, можно и нужно оспаривать.</p>



<p>Действенный способ, который позволяет свести к минимуму вероятность наказания за несоблюдение законодательства – составление спецдекларации об амнистии капиталов. Важно правильно заполнить все пункты, обозначить зарубежный счет, внести достоверные данные. Сложности могут возникнуть в том случае, когда валютные средства не поступили своевременно на территорию Российской Федерации. Предпринимателю придется доказать, что он принял все усилия, чтобы ускорить этот процесс. Однако эксперты отмечают, что сделать это практически невозможно.</p>



<p>Компании, которые пострадали после введения санкций на территории страны, могут ссылаться на Постановление Конституционного Суда №34-П от 09.07.2021 г. В документе сказано, что если организация или предприниматель прямо или косвенно обозначены в санкционных списках, их положение нельзя ухудшать. Конституция предполагает оказание помощи со стороны государственных структур в отношении пострадавших лиц.</p>



<p>В законодательстве постоянно появляются ограничения. В связи с этим многие компании не могут продолжать вести деятельность в прежнем режиме, соблюдая все нормы закона. В Конституционном Суде обратили внимание на то, что при рассмотрении каждого конкретного случая учитываются все обстоятельства, при которых было допущено нарушение. Однако, по мнению юристов, избежать наказания по Постановлению №34-П можно только в том случае, если деятельность компании попала под санкции. При отсутствии взаимосвязи не стоит рассчитывать на смягчение штрафов.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe4.jpg" alt="" class="wp-image-5450" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe4.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/valutnoe4-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Как избежать наказания</h2>



<p>Оптимальный способ, позволяющий не тратить время, ресурсы и силы на оспаривание штрафных санкций – не допускать ситуаций, при которых они могут быть применены.</p>



<p>При заключении контрактов с зарубежными партнерами следует:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>оформить банковскую гарантию;</li>



<li>избегать расчетов авансом с поставщиками, экспортирующими продукцию;</li>



<li>предусмотреть вероятность начисления штрафных санкций в случае, если денежные средства будут перечислены несвоевременно или контрагентами будут допущены другие нарушения;</li>



<li>заранее определить место рассмотрения споров с компаниями, не являющимися резидентами России;</li>



<li>перечислять денежные средства на счета партнеров в зарубежных банках только в том случае, если это разрешено действующим законодательством;</li>



<li>до момента подписания контракта определить возможность и условия предоставления отсрочки по платежам.</li>
</ul>



<p>При несущественных нарушениях, допущенных партнером, следует незамедлительно отправлять претензию. В особых случаях можно и нужно обращаться в суд.</p>



<p>Соблюдая рекомендации, компания может избежать наказания за несоблюдение законодательства при ведении деятельности или хотя бы минимизировать суму штрафа, заменить взыскание денежных средств на вынесение предупреждения.</p>



<p>При необходимости возвращать в Россию валютную выручку при несоблюдении сроков расчетов контрагентами юристы рекомендуют:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>реструктуризировать задолженность, изменив срок оплаты. Это оптимальный вариант в том случае, когда деятельность фирмы не является санкционной, а банк блокирует платежи без видимых причин;</li>



<li>взаимодействие осуществляется с недружественной страной, в которой государством запрещено переводить деньги на счета российских компаний. Понадобится подать заявление в ФНС. В документе необходимо указать нормативный акт, регламентирующий запрет перевода денежных средств. Это позволит избежать наказания за несвоевременное возвращение выручки на территорию страны.</li>
</ul>



<p>Значительно сложнее ситуация, когда компания из России попала в санкционные списки после того, когда произвелась отгрузка товаров зарубежному партнеру.</p>



<p>Минимизировать риски и избежать финансовые потери можно, проводя расчеты в рублях и получая деньги на счета, открытые в российских банках. В некоторых случаях целесообразно обратиться в Минфин для получения разрешения на приобретение доли иностранной компании. Это даст возможность получить займ в зарубежной валюте.</p>



<p>Не стоит забывать об ограничениях в перечислении авансов зарубежным партнерам, а также помнить о важности своевременной продажи на российском рынке полученной валюты.</p>The post <a href="https://derkach.ru/blog/valutnoe-zakonodatelstvo/">Штраф за несоблюдение валютного законодательства компанией</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как поменять коды ОКВЭД организации</title>
		<link>https://derkach.ru/blog/pomenyat-kodi-okved/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Адвокат]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 17:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Адвоката статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Гражданские]]></category>
		<category><![CDATA[Юридические лица]]></category>
		<category><![CDATA[КоАП]]></category>
		<category><![CDATA[коды]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[МФЦ]]></category>
		<category><![CDATA[налоговая]]></category>
		<category><![CDATA[нотариус]]></category>
		<category><![CDATA[ОКВЭД]]></category>
		<category><![CDATA[ФНС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derkach.ru/?p=5437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Любой бизнес должен постоянно развиваться. Только небольшая часть организаций могут продолжать вести деятельность и увеличивать прибыль, совершая привычные действия. Грамотное решение руководителя – постоянное предложение новых продуктов и услуг потенциальным клиентам. Расширение перечня направлений деятельности подразумевает изменение кодов ОКВЭД. Для этого необходимо подобрать подходящий код, оформить документы и связаться с территориальной налоговой службой. Сделать это можно самостоятельно, не обращаясь за&#160;<a href="https://derkach.ru/blog/pomenyat-kodi-okved/" class="read-more">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://derkach.ru/blog/pomenyat-kodi-okved/">Как поменять коды ОКВЭД организации</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Любой бизнес должен постоянно развиваться. Только небольшая часть организаций могут продолжать вести деятельность и увеличивать прибыль, совершая привычные действия. Грамотное решение руководителя – постоянное предложение новых продуктов и услуг потенциальным клиентам. Расширение перечня направлений деятельности подразумевает изменение кодов ОКВЭД. Для этого необходимо подобрать подходящий код, оформить документы и связаться с территориальной налоговой службой. Сделать это можно самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="237" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/okved1.jpg" alt="" class="wp-image-5440" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/okved1.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/okved1-300x178.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Выбор новых кодов ОКВЭД</h2>



<p>В первую очередь следует изучить информацию в собственной выписки ЕГРЮЛ. Сделать это можно, подняв регистрационные документы или на сайте налоговой инспекции. Часто при начале работы компании указывают дополнительные коды, на перспективу. Также есть вероятность, что планируемый вид деятельности уже указан в формулировке зарегистрированных кодов. В этом случае предпринимать никаких действий не нужно.</p>



<p>Например, код 56.29 подразумевает общественное питание и имеет оговорку «прочие виды организаций». Его могут использовать компании, которые:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>оказывают услуги общепита для строительных, транспортных, туристических организаций и других потребителей;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>осуществляют доставку продуктов питания спортивным и социальным объектам, но обязательно по сниженным ценам;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>ведут деятельность точек общепита на территории офисных центров, бизнес-пространств, а также социальных учреждениях – больниц, школ, оздоровительных центров. При этом продукты также следует поставлять «по сниженным ценам».</li>
</ul>



<p>В том случае, если в выписке нет подходящих кодов, необходимо выбрать новый в классификаторе. Важно отметить, что новый ко должен содержать не менее четырех знаков. Можно использовать комбинации, выделенные в отдельные подпункты, в номенклатуре которых содержится 5 или 6 знаков.</p>



<p>Запрещено использование обобщения с действующим кодом, если для новой деятельности необходима лицензия.</p>



<p>Законодательством разрешено указывать любое количество кодов ведения деятельности. Можно выбирать что угодно. Однако, специалисты советуют не указывать слишком много кодов ОКВЭД, обозначив лишь основные, которые соответствуют специфике выбранной деятельности.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/okved2.jpg" alt="" class="wp-image-5441" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/okved2.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/okved2-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Подготовить пакет документов</h2>



<p>Часто юридические лица сталкиваются с вопросом необходимости замены устава при добавлении новых видов деятельности. Здесь есть важный нюанс. В случае, если в уставе указан открытый перечень направлений деятельности фирмы и общество имеет право вести работу в прочих направлениях, не указанных в учредительных документах, менять устав нет необходимости. Организации будет достаточно направить в налоговые органы заявление по форме №Р13014.</p>



<p>В противном случае устав придется менять. Если в обществе более одного участника, следует провести собрание, по результатам которого будет подготовлен протокол, в котором будут указаны поводы и причины добавления или удаления кодов деятельности. Несмотря на то, что официальной формы протокола законом не предусмотрено, документ все равно придется подготовить. Важно отметить, что подавать в налоговые органы можно только нотариально заверенный протокол. Без визы нотариуса документ является ничтожным.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Какие изменения можно внести</h2>



<p>Организация имеет право вносить такие изменения в коды деятельности:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>дополнять уже существующий перечень;</li>



<li>исключать неиспользуемые коды;</li>



<li>заменить основной вид деятельности.</li>
</ul>



<p>При внесении изменений разных типов единовременно достаточно подготовить один пакет документов.</p>



<p>В том случае, если организация работает с открытым перечнем направлений деятельности, то будет достаточно внесения изменений в ЕГРЮЛ.</p>



<p>Внесение изменений в устав подразумевает оплату государственной пошлины в размере 800 руб.</p>



<p>При работе с закрытым перечнем видов деятельности компании необходимо оформить:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>новую версию устава;</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>приложение к уставу, в котором обозначены планируемые изменения.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Как подавать документы</h2>



<p>Пакет документов передается сотруднику ФНС. Сделать это необходимо в течение 7 дней с начала ведения нового вида деятельности.</p>



<p>Пакет документов включает:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>форму №Р13014;</li>



<li>решение единственного участника общества или протокол собрания;</li>



<li>квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 800 руб. (при необходимости).</li>
</ul>



<p>Подать документы на внесение изменений можно:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>лично посетив налоговую инспекцию;</li>



<li>обратившись в МФЦ;</li>



<li>отправив ценное письмо Почтой России;</li>



<li>через нотариуса;</li>



<li>в электронном виде на сайте Госуслуги или ФНС.</li>
</ul>



<p>Важно четко соблюдать сроки подачи документов. При несоблюдении семидневного интервала компания может получить предупреждение или штраф в размере от 5 до 10 тыс рублей. Данные санкции регламентированы ст. 14.25 КоАП.</p>



<p>Если компания верно оформила документы, в течение 5 дней на электронную почту придет новая выписка. Организация может указать на необходимость получения документа в бумажном виде при подаче заявления. Тогда выписку можно будет получить по месту подачи заявления – в налоговой инспекции, МФЦ или у нотариуса.</p>



<p>Добавление нового вида деятельности – это удобный инструмент, позволяющий организации развивать деятельность и увеличивать прибыль.</p>The post <a href="https://derkach.ru/blog/pomenyat-kodi-okved/">Как поменять коды ОКВЭД организации</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Защита интеллектуальной собственности предприятия</title>
		<link>https://derkach.ru/blog/zashita-intellektualnoy-sobstvennosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Адвокат]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 06:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Адвоката статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Гражданские]]></category>
		<category><![CDATA[Юридические лица]]></category>
		<category><![CDATA[ГК РФ]]></category>
		<category><![CDATA[законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[защита]]></category>
		<category><![CDATA[интеллектуальная собственность]]></category>
		<category><![CDATA[патент]]></category>
		<category><![CDATA[предприятие]]></category>
		<category><![CDATA[Роспатент]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derkach.ru/?p=5426</guid>

					<description><![CDATA[<p>Проблема защиты интеллектуальной собственности организации всегда вызывает много вопросов. Существует большое количество нюансов, которые важно учесть, чтобы не получить большие штрафы и вести деятельность в правовом поле. Для структурирования информации и возможности скорректировать деятельность компании удобнее разобрать вопрос защиты интеллектуальной собственности в контексте определенного субъекта. Важно изучить нормативную базу, а также знать порядок действий, позволяющих отстоять свои интересы при незаконном&#160;<a href="https://derkach.ru/blog/zashita-intellektualnoy-sobstvennosti/" class="read-more">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://derkach.ru/blog/zashita-intellektualnoy-sobstvennosti/">Защита интеллектуальной собственности предприятия</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Проблема защиты интеллектуальной собственности организации всегда вызывает много вопросов. Существует большое количество нюансов, которые важно учесть, чтобы не получить большие штрафы и вести деятельность в правовом поле.</p>



<p>Для структурирования информации и возможности скорректировать деятельность компании удобнее разобрать вопрос защиты интеллектуальной собственности в контексте определенного субъекта. Важно изучить нормативную базу, а также знать порядок действий, позволяющих отстоять свои интересы при незаконном использовании третьими лицами объектов интеллектуальной собственности.</p>



<p>Распространенный пример: организация осуществила разработку и наладила производство уникальных товаров, которые значительно отличаются от предложений конкурентов. Это привлекло внимание потенциальных покупателей. Товар активно продается. В это же время спрос на аналогичные изделия у других производителей значительно упал. Спустя время на рынке появились дубликаты с аналогичными характеристиками. Компания-производитель терпит убытки и пытается разобраться, как выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Первое, что нужно учесть в этом случае: был ли оформлен патент и зарегистрирован ли выпускаемый продукт. Отсутствие этих документов значительно ослабляет позицию фирмы для отстаивания авторских прав.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya1.jpg" alt="" class="wp-image-5430" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya1.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya1-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Что сказано в российском законодательстве</h2>



<p>Как показывает практика, многие российские компании недооценивают важность регистрации объектов интеллектуальной собственности. При изучении этого вопроса возникает много сложностей, связанных со сбором документов и процедуры прохождения регистрации.</p>



<p>Компании, сталкивающиеся с вопросом интеллектуального права впервые, не всегда понимают, с какой стороны начать действовать. Важно отметить, что самым регистрируемым нематериальным активом является товарный знак.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Виды прав на объекты интеллектуальной собственности</h2>



<p>Ст. 1226 Гражданского кодекса установлено, что существует несколько категорий интеллектуальных прав. Среди них:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>личные неимущественные или результат создания какого-либо продукта. Отчуждение личных неимущественных прав исключено;</li>



<li>исключительные, подразумевающие возможность распоряжаться изобретением по своему усмотрению. Такие права можно передать;</li>



<li>иные, связанные с доступом, следованием и другими действиями.</li>
</ul>



<p>Интеллектуальные права можно разделить на несколько подгрупп. Каждая имеет отдельные правовые категории и особенности защиты.</p>



<p>Выделяют такие категории права:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>авторское. Речь идет о правоотношениях, связанных с произведениями искусства, литературой, музыкальными произведениями, программным обеспечением. Авторское право подразумевает создание определенным лицом уникального продукта;</li>



<li>смежные. Наиболее наглядный пример – выступление артистов, трансляция передач, режиссерские постановки, а также использование различных программ, баз данных и получение прочих сведений;</li>



<li>на средства индивидуализации. Речь о защите коммерческих и торговых обозначений, наименований мест происхождения продукта, уникальных свойствах и качествах;</li>



<li>патентное. Право, связанное с созданием изобретения и дальнейшей его эксплуатацией. Используется при производстве продуктов, промышленных решений;</li>



<li>особого рода. Речь о достижениях в определенных отраслях и использовании определенных технологий.</li>
</ul>



<p>Как правило, физические и юридические лица сталкиваются с первыми четырьмя категориями права. При этом категория определяется инструментом, используемым для регистрации. Например, логотип фирмы можно зарегистрировать как торговое обозначение. При создании нового изобретения чаще всего оформляется патент. Права особого рода возникают в исключительных случаях.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya2.jpg" alt="" class="wp-image-5431" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya2.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya2-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Объект интеллектуальной собственности в разрезе одного хозяйствующего субъекта</h2>



<p>Компании при ведении деятельности могут получать прибыль, а также рассчитывать на дополнительные выгоды, используя разные виды объектов интеллектуальной собственности.</p>



<p>Среди промышленной собственности можно выделить особые технологии производства, полученные опытным путем образцы, технологию проведения работ, авторские изобретения. Когда говорят о коммерческой собственности, подразумевают наименование, товарные знаки, коммерческие обозначения и прочие объекты. Среди авторских и смежных прав можно выделить литературные произведения, сценарии, а также компьютерные программы и программное обеспечение.</p>



<p>Если организация вкладывается в охраны объектов интеллектуальной собственности, она может получить большое количество преимуществ на рынке. Например, изобретающая новую технологию работы со строительным материалом компания может отказаться от использования традиционных материалов. Это позволит создать уникальное предложение для клиента, отличающееся по эксплуатационным характеристиками, а также предложить более выгодную цену на свой продукт. Если компания запатентовала свое изобретение, конкуренты не имеют права использовать его в своей деятельности. Патентная защита гарантирует эксклюзивность предложения для клиента. Производитель буквально монополизирует производство продукции, занимая ведущую позицию в формировании и перестроении рынка.</p>



<p>При желании компания может выдавать лицензии сторонним хозяйствующим субъектам. Чтобы пользоваться технологией, партнерам придется регулярно оплачивать взнос, который может рассчитываться в фиксированной сумме или определенном проценте от прибыли.</p>



<p>При регистрации в качестве товарного знака собственного логотипа компания обеспечивает надежную защиту своему объекту интеллектуальной собственности. Она ограничивает возможность использовать товарный знак сторонними организациями. Поскольку многие компании вкладывают большое количество средств в продвижение бренда, повышение узнаваемости, очень важно защитить его от использования недобросовестными конкурентами.</p>



<p>Со временем нематериальные активы начинают работать на компанию. Это более характерно для тех участников рынка, которые уже успели завоевать репутацию, привлечь клиентов и заинтересовать их свои продуктом.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya3.jpg" alt="" class="wp-image-5433" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya3.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya3-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Как защитить объект интеллектуальной собственности</h2>



<p>Продумать механизм защиты следует, внимательно проанализировав преимущества и недостатки. В противном случае можно столкнуться с неоправданными расходами, которые особенно ощутимы на новом этапе ведения деятельности фирмы. Важно создать условия, при которых результат правовой защиты интеллектуальной собственности позволит получить пользу и быстро окупить расходы на регистрацию.</p>



<p>Чтобы закрепить на рынке репутацию успешного производителя и получить максимальную выгоду от наличия запатентованной технологии или зарегистрированного товарного знака, следует корректно оформить документы и подготовить правовую защиту. В первую очередь следует убедиться, что у другого хозяйствующего субъекта нет зарегистрированных прав на использование интеллектуальной собственности. На втором этапе следует проверить договоры, включающие особые условия взаимодействия с сотрудниками и запрещающие распространять информацию об объекте интеллектуальной собственности и использовать ее не по непосредственному назначению. Будет уместным создание приказов, соответствующих инструкций, а также подготовка других бумаг, которая позволит избежать распространения и утечки информации.</p>



<p>В процессе деятельности каждый сотрудник так или иначе взаимодействует с объектом интеллектуальной собственности. Однако право на него принадлежит только работодателю. При заключении договоров с внештатными работниками следует предусмотреть пункт, подразумевающий отчуждение исключительных прав.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya4.jpg" alt="" class="wp-image-5435" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya4.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya4-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Чем поможет Роспатент</h2>



<p>Важно отметить, что любые изобретения, промышленные образцы, а также полезные модели предполагают патентование. Для этого необходимо тесное взаимодействие с сотрудниками Роспатента. Специалисты:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>проверят объект интеллектуальной собственности на возможность патентования;</li>



<li>проанализируют уникальность и новизну;</li>



<li>оценят применимость;</li>



<li>изучат ряд других критериев.</li>
</ul>



<p>Помимо изобретений в Роспатенте регистрируются товарные знаки, топологии микросхем, наименования мест происхождения, программы, селекционные достижения.</p>



<p>Важно отметить, что процедуру регистрации невозможно осуществить в отношении ноу-хау. Для этого следует разработать Положение о коммерческой тайне.</p>



<p>При передаче сведений об изобретении партнерам или контрагентам целесообразно разработать Соглашение о неразглашении конфиденциальных сведений, которое будет заключаться до начала сотрудничества.</p>



<p>Законодательством предусмотрена возможность депонирования объекта интеллектуальной собственности. На сайте n’RIS можно загрузить чертежи, изображения, рисунки, коды, а также всевозможные ноу-хау.</p>



<p>Процедура депонирования занимает всего несколько минут. Это оптимальный способ защиты авторского и смежного права.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Внесудебная защита</h2>



<p>В российском бизнесе часто используется практика, подразумевающая использования объектов интеллектуального права, принадлежащих третьим лицам. К сожалению распространены случаи применения схожих логотипов, изображений, названий, программного обеспечения.</p>



<p>Оптимальный способ, позволяющий защитить свою собственность – заранее составить план мероприятий по ее защите. Важно самостоятельно отслеживать факты нарушения исключительных прав. При выявлении незаконного использования необходимо направить соответствующее уведомление нарушению. Часто недобросовестные конкуренты понимают серьезность ситуации и добровольно отказываются от использования объектов интеллектуальной собственности в интересах правообладателя.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya5.jpg" alt="" class="wp-image-5428" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya5.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/12/inellektualnaya5-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Чем поможет суд</h2>



<p>В противном случае приходится обращаться за судебной защитой. Для этого следует доказать факт наличия прав на интеллектуальную собственность. В качестве инструментов целесообразно использовать:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>признание конкретных полномочий;</li>



<li>воссоздание использования прав до момента факта обнаружения правонарушения;</li>



<li>пресечение действий со стороны недобросовестных конкурентов;</li>



<li>компенсацию морального вреда;</li>



<li>публикацию судебного решения.</li>
</ul>



<p>При нарушении исключительных прав действовать следует по аналогичному алгоритму. Дополнительно может быть предусмотрено возмещение убытков.</p>



<p>В том случае, если частное лицо использует произведения интеллектуальной собственности в коммерческих масштабах, ему грозит штраф в размере до 2 000 руб. Кроме того, будет принято решение о конфискации экземпляров. Для организаций размер штрафа увеличивается до 40 000 руб.</p>



<p>Аналогичные правила распространяются при обнаружении нарушений в отношении изобретений, моделей и уникальных образцов.</p>



<p>Использовать товарный знак без разрешения владельца недопустимо. Такое действие приравнивается к незаконному копированию и воспроизведению. В этом случае владелец интеллектуальной собственности может рассчитывать на получение компенсации в размере до 5 млн руб либо возмещению двукратной стоимости продукции, на которую нарушитель нанес товарный знак.</p>



<p>При возникновении крупного ущерба в результате присваивания авторства нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.</p>



<p>Обеспечить качественную доказательную базу можно только одним способом – своевременно оформив документы на объект интеллектуальной собственности.</p>



<p>Защита интеллектуальной собственности – важная составляющая как крупного бизнеса, так и начинающих деятельность организаций. Важно продумать нюансы и заблаговременно принять меры, чтобы в дальнейшем не потерять прибыль и время на доказывание собственной правоты.</p>The post <a href="https://derkach.ru/blog/zashita-intellektualnoy-sobstvennosti/">Защита интеллектуальной собственности предприятия</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Место преступления и его осмотр</title>
		<link>https://derkach.ru/blog/mesto-prestuplenya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Адвокат]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 21:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Адвоката статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Уголовные]]></category>
		<category><![CDATA[доказательства]]></category>
		<category><![CDATA[место преступления]]></category>
		<category><![CDATA[методы осмотра]]></category>
		<category><![CDATA[осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[преступление]]></category>
		<category><![CDATA[протоколирование]]></category>
		<category><![CDATA[следователь]]></category>
		<category><![CDATA[следы]]></category>
		<category><![CDATA[УК РФ]]></category>
		<category><![CDATA[улики]]></category>
		<category><![CDATA[УПК РФ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derkach.ru/?p=5381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ежегодно совершается более тысячи преступлений, их успешному раскрытию способствует осмотр места совершения деяния, так как оно содержит улики, указывающие на преступника. Обратимся к правовому аспекту места преступления и особенностям его осмотра. Понятие места преступления В уголовно-правовом законодательстве не содержится конкретного определения места преступления, но правоведы выделяют несколько понятий. По общему правилу под местом преступления понимается участок, где было совершено деяние&#160;<a href="https://derkach.ru/blog/mesto-prestuplenya/" class="read-more">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://derkach.ru/blog/mesto-prestuplenya/">Место преступления и его осмотр</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ежегодно совершается более тысячи преступлений, их успешному раскрытию способствует осмотр места совершения деяния, так как оно содержит улики, указывающие на преступника. Обратимся к правовому аспекту места преступления и особенностям его осмотра.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Понятие места преступления</h2>



<p>В уголовно-правовом законодательстве не содержится конкретного определения места преступления, но правоведы выделяют несколько понятий. По общему правилу под местом преступления понимается участок, где было совершено деяние или территория, на которой располагаются улики. Также место преступления – это пространство, на которое распространяются полномочия государства. Местом может являться не только единая территория. Например, преступление может совершаться в нескольких частях государства или за рубежом. В таком случае местом происшествия будут являться все причастные территории. Из положений УК РФ можно сделать вывод, что местом преступления является местность, где было совершено деяние вне зависимости от наступления негативных последствий.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-1.jpg" alt="" class="wp-image-5385" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-1.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-1-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Виды</h2>



<p>В зависимости от осматриваемой обстановки, выделяют:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Места преступления на открытом воздухе, например, в лесу или в парке. Расследовать происшествия на открытом воздухе сложно, потому что природные явления (дождь, ветер и так далее) могут изменить первоначальную обстановку. Прохожие люди, животные, погодные условия могут уничтожить улики, поэтому при поступлении заявления о преступлении необходимо обеспечить охрану границ территории и незамедлительный выезд.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>В помещении. Так как внешние факторы не воздействуют на обстановку, улики сохраняются в первоначальном виде, раскрываемость преступлений, совершённых в помещении больше, чем на открытом воздухе.</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li>В транспорте. К таким видам преступлений относится изнасилование, убийство, кража автомобиля и так далее. На место помимо следственной группы привлекаются специалисты, владеющие специальными навыками и знаниями, например, сотрудники МЧС или автомобильные эксперты.</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">Осмотр</h2>



<p>В криминалистике существует несколько определений осмотра места происшествия. Одни учёные трактуют осмотр как познавательное, исследовательское действие, направленное на получение данных о следах преступного деяния. Другие определяют его как исследование не только места происшествия, но и места, где могут находиться улики. Из перечисленных двух понятий можно сформулировать единое. Осмотр места преступления – это изучение участка местности, на котором были обнаружены следы действий виновного лица.</p>



<p>В осмотр входит комплекс действий: обнаружение, исследование, фиксация, изъятие. Обнаружение – определение предмета, на котором имеются следы, исследование – изучение объекта, фиксация – документальное отражение найденных объектов с их описанием. Под изъятием понимается перемещение объекта для дальнейшего его исследования в лаборатории или следственном отделе.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-3.jpg" alt="" class="wp-image-5396" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-3.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-3-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Цели и задачи</h2>



<p>Статья 176 УПК РФ гласит, что цель осмотра места происшествия – обнаружение следов и выявление дополнительных обстоятельств. В широком смысле целей осмотра несколько:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>Установление обстоятельств, позволяющих определить объект преступления.</li>



<li>Установление обстоятельств, указывающих на объективную сторону, способы совершения деяния.</li>



<li>Поиск данных о преступнике (размер его обуви, рост, пол, профессиональные навыки и многое другое).</li>



<li>Определение формы вины, было ли совершено преступление умышленно или в результате легкомыслия.</li>
</ol>



<p>Общей задачей является возможность проведения осмотра для установления, фиксации и исследования обстановки, в которой было совершено противозаконное деяние. Осмотр позволяет получить информацию о преступнике, его привычках, индивидуальных особенностях, способностях. Зачастую осмотр места преступления позволяет выявить другие, ранее совершённые деяния.</p>



<p>Помимо основной задачи, существуют дополнительные, раскрывающие сущность осмотра.</p>



<ol class="wp-block-list" start="5">
<li>Обнаружение и исследование доказательственной базы.</li>



<li>Установление обстановки места происшествия.</li>



<li>Фиксация обстоятельств, имеющих значение при проведении расследования.</li>



<li>Выдвижение и проверка версий.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">Особенности</h2>



<p>Осмотр места происшествия является неотложным следственным действием. Перед уполномоченными лицами стоит задача незамедлительно осуществить выезд на конкретную территорию с целью обнаружения улик, установления обстоятельств преступления, поиска виновного. Для изучения может быть представлен труп, объекты, личные вещи пострадавшего или подозреваемого, следы, транспорт и многое другое.</p>



<p>Осмотр места преступления делится на три вида: первоначальный, повторный и дополнительный. Первоначальный проводится впервые по прибытию на место. При повторном осмотре обстановка уже ясна, исследуются известные предметы. Также процедура может быть назначена в случае нарушений при первоначальном осмотре, неполноты данных, их уточнения. Если какие-либо объекты не были исследованы, назначается дополнительный осмотр.</p>



<p>Осмотр проводится на основе следующих принципов:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>Своевременность. Действие должно быть проведено незамедлительно, чтобы не допустить порчу или исчезновение улик.</li>



<li>Объективность. Данный принцип базируется на том, что все объекты должны фиксироваться в естественном виде без изменений.</li>



<li>Полнота. Необходимо исследовать все объекты, имеющие отношение к делу.</li>



<li>Активность. Следователь выполняет ряд процессуальных действий с целью получения информации о преступлении.</li>



<li>Методичность – применение теорий и методов.</li>
</ul>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-2.jpg" alt="" class="wp-image-5395" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-2.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-2-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Документация</h2>



<p>Составление протокола осмотра – важнейшее действие. Каждый шаг должен фиксироваться как на бумажном носителе, так и при помощи технических средств (камера, фотоаппарат). Протокол должен в себя включать: последовательные действия, описание изъятых предметов, время, погодные условия, тип освещения и технические средства.</p>



<p>По прибытию на место следователь делает его съёмку, только после этого приступает к процессуальным действиям. При обнаружении улик рядом с ними размещают маркеры.</p>



<p>К документации также относится зарисовка осматриваемой территории, заметки. В заметках следователь фиксирует свои идеи и предположения о совершённом преступлении.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Этапы осмотра</h2>



<p>Осмотр места происшествия имеет установленную законом структуру. Процедура проходит в три этапа.</p>



<p>Подготовительный – состоит из мероприятий, осуществляемых до выезда на территорию и действий непосредственно на месте. До выезда на место следователь принимает меры по его охране, обеспечивает явку необходимых лиц, собирает следственную группу и технические средства. До прибытия в пункт назначения следователь проводит опрос очевидцев и инструктаж, удаляет непричастных людей.</p>



<p>Рабочий. На этом этапе осматривают обстановку преступления, производят съёмку, изымают следы, изучают объекты. В процессе осмотра могут использовать субъективный, объективный, статический и динамический методы. При субъективном методе следователь идёт по следам преступника, выборочно изучая улики. Суть объективного метода состоит в исследовании всех объектов. Статическое изучение не предполагает перемещение предметов в отличие от динамического. В последнем предметы могут опрокидываться, передвигаться.</p>



<p>Заключительный. На последнем этапе следователь составляет протокол осмотра, упаковывает изъятые материалы, при наличии трупа тело отправляют в морг, принимаются заявления участников мероприятия. Также специалист делает вывод об успешности проделанной работы.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="450" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-4.jpg" alt="" class="wp-image-5393" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-4.jpg 300w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-4-200x300.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Методы охвата пространства</h2>



<p>Для эффективного осмотра следователь разделяет территорию, которую необходимо изучить. В криминалистике есть два метода деления: сплошной и выборочный. Сплошной заключается в делении территории на границы, которые рассматриваются по очереди. Обычно диаметр осмотра определяется 15 шагами.</p>



<p>Выборочный метод актуален, когда известно нахождение предметов, причастных к преступлению. Таким образом, детально осматриваются только некоторые объекты. В зависимости от размера участка движения следователя делятся на центральные и периферийные. Если участок большой, следователь проводит осмотр от периферии к центру. При исследовании маленькой территории движения выполняются в обратном порядке.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Применяемые средства</h2>



<p>Для полного и успешного расследования преступлений применяются специальные технические средства. Средствами являются приборы, инструменты, материалы, применяемые для исследования объектов и фиксации следов. В своей работе следователи и другие специалисты используют:</p>



<p>Средства освещения (прожекторы, фары, ультрафиолетовые осветители). Для освещения могут использоваться бытовые свечи, фонари, а также специальные софиты. Для обнаружения следов крови, слюны, масле используются ультрафиолетовые лучи (приборы «УК-1» или «Ультросвет»).</p>



<p>Поисковые приборы (щупы, магнитные искатели, металлоискатели). Для поиска трупа или какого-либо объекта в воде, снегу, сене, песке используется щуп. При необходимости пробить грунт или лёд применяют ручной бур.</p>



<p>Увеличительные приборы (лупа).</p>



<p>Средства для обнаружения следов (химические порошки, кислотная сера, пары йода). Порошки активно применяются для выявления потожировых следов.</p>



<p>Флейц-кисти, магнитные кисточки, пульверизаторы, трубки, стекло, дактилоскопический валик.</p>



<p>Измерительные приборы (рулетка, линейка, транспортёр). При расследовании дорожно-транспортного происшествия следователи применяют деселерометр, прибор для проверки исправности рулевого управления, шинные манометры, эклиметр.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-5.jpg" alt="" class="wp-image-5391" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-5.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-5-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Участники осмотра</h2>



<p>УПК РФ содержит данные об обязательных и факультативных участниках при производстве осмотра места происшествия. Рассмотрим каждый субъект подробно.</p>



<p>Понятые. К этой категории относят лиц, достигших 18-летнего возраста. Они должны быть вменяемы и не заинтересованы в исходе расследования. В качестве понятых не привлекают: несовершеннолетних, родственников участников судопроизводства, правоохранителей.</p>



<p>Судебный эксперт или иной специалист в медицине. Данное лицо привлекается в случае осмотра трупа.</p>



<p>Технический специалист привлекается в случае изъятия информации из электронных носителей или для работы с техникой.</p>



<p>Иные специалисты, оказывающие помощь следователю (криминалист, кинолог, взрывотехник).</p>



<p>Представители организаций, в которых производится следственное действие.</p>



<p>При осмотре жилища привлекается собственник.</p>



<p>Переводчик. Участие этого специалиста обязательно, если потерпевшее или обвиняемое лицо не владеет русским языком, на месте происшествия обнаружены иностранные документы или записи.</p>



<p>Также в процессе осмотра могут участвовать свидетели, обвиняемый, подозреваемый, потерпевший. От них может потребоваться информация об увиденном, о каких-либо действиях.</p>



<p>Непосредственное участие принимает следователь либо руководитель следственного органа или дознаватель. Следователь – должностное лицо, уполномоченное в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством проводить осмотр места преступления, принимать решение об осуществлении иных действий. </p>



<p>Полномочия следователя в ходе осмотра:</p>



<p>Руководство следственной оперативной группой. В зависимости от целей группа может быть дежурной, совместной и специализированной.</p>



<p>Привлечение дополнительных специалистов. Для получения достоверной и полной информации о преступлении могут быть приглашены переводчик, кинолог, судебный эксперт, врач, взрывотехник и иные лица, владеющие особыми навыками.</p>



<p>Выдвижение версий и проверке их. Следователь предполагает как выглядела обстановка преступления, почему оно было совершено, кем, какие средства использовались.</p>



<p>В процессуальных действия может принимать участие сотрудник оперативного подразделения, он:</p>



<p>осуществляет действия, направленные на выявление следов, исследование улик;</p>



<p>сообщает оперативному дежурному информацию о преступлении (обстоятельства, приметы преступника, наличие очевидцев);</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-6.jpg" alt="" class="wp-image-5388" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-6.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2023/03/Crime-Scene-6-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<p>выполняет поручения следователя.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Вывод</h2>



<p>Осмотр места преступления является неотложным следственным действием. Его уполномочен проводить следователь, начальник следственного отдела или дознаватель. Зачастую к работе привлекаются дополнительные специалисты, владеющие особыми знаниями. Местом происшествия признаётся участок, на котором было совершено наказуемое деяние. Осмотр осуществляется с целью обнаружения улик, установления обстоятельств преступления, поиска виновного.</p>The post <a href="https://derkach.ru/blog/mesto-prestuplenya/">Место преступления и его осмотр</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Особенности взыскания убытков с арбитражных управляющих</title>
		<link>https://derkach.ru/blog/ubitki-upravlyaushih/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Адвокат]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2022 14:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Адвоката статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Арбитражные]]></category>
		<category><![CDATA[Банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражные]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражный суд]]></category>
		<category><![CDATA[арбитражный управляющий]]></category>
		<category><![CDATA[банкротство]]></category>
		<category><![CDATA[взыскание убытков]]></category>
		<category><![CDATA[страхование]]></category>
		<category><![CDATA[суд]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>
		<category><![CDATA[финансовый управляющий]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://derkach.ru/?p=5335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Споры о возмещении убытков относятся к наиболее трудным разновидностям дел, которые рассматриваются в гражданском и арбитражном судебных процессах. Согласно действующему законодательству, лицо, которое привлекается к гражданско-правовой ответственности, является невиновным, пока обратное не будет доказано в судебном порядке. Следовательно, привлекаемому лицу не требуется подтверждать отсутствие правового основания для возмещения убытков. При изучении дел о банкротстве ситуация складывается совершенно противоположным образом, поскольку&#160;<a href="https://derkach.ru/blog/ubitki-upravlyaushih/" class="read-more">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://derkach.ru/blog/ubitki-upravlyaushih/">Особенности взыскания убытков с арбитражных управляющих</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Споры о возмещении убытков относятся к наиболее трудным разновидностям дел, которые рассматриваются в гражданском и арбитражном судебных процессах. Согласно действующему законодательству, лицо, которое привлекается к гражданско-правовой ответственности, является невиновным, пока обратное не будет доказано в судебном порядке. Следовательно, привлекаемому лицу не требуется подтверждать отсутствие правового основания для возмещения убытков. При изучении дел о банкротстве ситуация складывается совершенно противоположным образом, поскольку к лицам, которые требуют возмещение убытка с финансовых управляющих, применяется минимально необходимая степень достоверности (низкий стандарт доказывания). Для этого достаточно предоставить в суд минимальные доказательства – заявить о недобросовестном поведении менеджера по банкротству и необоснованно произведенных расходах.</p>



<p>Фактически, специалист, проводящий процедуру банкротства, признается аффилированным или контролирующим лицом, которое привело к банкротству организации. Согласно Федеральному закону «О банкротстве», деятельность арбитражного управляющего может постфактум признаваться неправомерной исходя из субъективного оценочного мнения (непорядочность, нецелесообразность, неаргументированность и так далее) в случае отсутствия требований, условий, точно и однозначно обозначенных в нормативной документации, на основании которых финансовый управляющий по банкротству мог бы предварительно определить для себя границы принятия решений и совершения действий.</p>



<p>В современной судебной практике причины для привлечения менеджера по банкротству к юридической ответственности различны, поскольку любые его поступки, правомерные с формальной точки зрения, в дальнейшем могут быть расценены как нецелесообразные и недобросовестные, причем мотив и цель не принимаются во внимание. В данных обстоятельствах нарушается важнейший принцип равенства перед законом участников гражданских правовых отношений. Ниже рассмотрим какие последствия грозят управляющему по банкротству после взыскания убытков.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="300" height="450" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye1.jpg" alt="" class="wp-image-5339" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye1.jpg 300w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye1-200x300.jpg 200w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Наследование задолженности по убыткам</h2>



<p>Согласно статье 418 Гражданского кодекса России, смерть должника прекращает долговые обязательства, в случае если они связаны исключительно с личностью умершего или их исполнение не может быть реализовано без его персонального участия. Наряду с этим актуальное законодательство РФ не предусматривает ограничения на переход обязанности компенсирования ущерба в наследственном порядке. Возмещение ущерба, которое является мерой ответственности за правонарушение должника, произведенное при осуществлении предпринимательства, может быть исполнено его наследниками, поскольку не связано лично с умершим.</p>



<p>Из вышеизложенного можно сделать вывод, что актуальная судебная деятельность по взиманию убытков с управляющих по банкротству стремительно набирает обороты, однако, зачастую судебное решение принимается не в пользу финансовых управляющих. Затруднительное положение, в которое попадает менеджер по банкротству, редко оборачивается стоящим вознаграждением. Скрытая работа не оценивается достойным образом ни заемщиками, ни судебными представителями. При этом, безошибочно и безукоризненно провести банкротный процесс практически нереально, поскольку эта правовая отрасль является довольно масштабной и постоянно развивается. Поточная и ограниченная временными рамками кредиторов работа по обнаружению в конце процесса нарушений становится лишь источником формирования конкурсной массы за счет страховых организаций, финансовых управляющих и саморегулируемых организаций, а также поводом отказать в выплате вознаграждения от реализации имущественных ценностей. Следовательно, опытные управляющие все чаще прекращают деятельность, а новоиспеченные – уходят из профессии, так и не начав процедуру.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Трудности при страховании</h2>



<p>Рассмотрим известный пример взимания убытков в рамках дела финансового управляющего о несостоятельности подрядной организации по возведению олимпийских сочинских объектов. После проведения реализации имущественных ценностей должника и расчетов с заемщиками с подачи уполномоченного лица на конкурсного (внешнего) финансового управляющего была подана жалоба. Также было потребовано возмещение убытков в пользу органа налогообложения. Утвержденная в судебном порядке сумма убытков составила около 8 миллионов рублей.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Уполномоченное лицо получило исполнительный документ с дополнительным сообщением о срочной необходимости в исполнении, и отправило его не в страховую фирму, а в Федеральную службу судебных приставов по адресу нахождения управляющего по банкротству. Одновременно в страховые организации были отправлены заявления о выплате денежной компенсации с дубликатами правоприменительных актов суда.</p>
</blockquote>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye2.jpg" alt="" class="wp-image-5341" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye2.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye2-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<p>В итоге страховая организация отказала в выплате, ссылаясь на пункт о преимущественном возмещении по вспомогательному страхованию ответственности. Было запущено исполнительное производство по отношению к специалисту, проводящему процедуру банкротства, также было установлено денежное взыскание в размере 7% от суммы задолженности, арестованы счета и имущество, введен запрет выезжать за рубеж, выполнена опись имущественных ценностей по адресу проживания, переданы материалы для открытия уголовного дела, на основании статьи 177 Уголовного кодекса Российской Федерации.</p>



<p>Данный страховой случай стал непосредственной проблемой самого менеджера по банкротству, в этой ситуации страхование профответственности утратило значение, установленное законодательством. В результате появилась необходимость оказать помощь налоговому органу в обретении отдельного судебного акта о взимании со страховой организации денежной компенсации, поскольку сам финансовый управляющий может выступать в качестве истца только при самостоятельном погашении задолженности. Вследствие затянувшейся неуплаты, менеджер по банкротству в течение длительного периода был ограничен в использовании своего имущества и счетов, не имел возможности выехать за пределы страны, понес расходы (исполнительский сбор, затраты на юридические услуги).</p>



<p>Второй исполнительный документ предъявляется страховой фирме уполномоченным лицом только после получения правоприменительного акта суда о взимании компенсации непосредственно со страховой организации. После этого возбуждается второй процесс принудительного исполнения решения суда, который не объединяется с первоначальным, что делает невозможным проведение оплаты платежа, начисленного в первый день запуска исполнительного процесса. Наряду с этим страховая фирма оплатила долг в течение трех суток с момента запуска исполнительного процесса, при этом начисление сбора не было.</p>



<p>В данный момент процедура страхования профответственности финансовых управляющих нуждается в преобразовании, поскольку находится в кризисном положении. За последние годы множество страховых компаний перестали предоставлять свои услуги арбитражным управляющим либо потеряли свои лицензии из-за их страхования. Кроме недостаточного количества страховых организаций и их постоянных отказов в заключении договора страхования, арбитражные управляющие также регулярно сталкиваются с высокими тарифами. При этом, договор страхования является неотъемлемым атрибутом осуществления данной профессиональной деятельности. При отсутствии страховки арбитражный управляющий не сможет стать участником саморегулируемой организации.</p>



<blockquote class="wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow">
<p>Отсутствие организованной процедуры прямого возмещения ущерба страховой организацией подвергает сомнению необходимость страхования профответственности управляющего по банкротству.</p>
</blockquote>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignleft size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="267" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye3.jpg" alt="" class="wp-image-5345" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye3.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye3-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<p>Максимальная сумма страхового покрытия по необходимому страхованию профответственности АУ составляет 10 миллионов руб в год. Если баланс компании-банкрота составляет более 100 миллионов руб, финансовый управляющий по банкротству должен также за свои средства застраховать свою профответственность, в соответствии со статьей 24.1 Федерального закона России «О несостоятельности».</p>



<p>В чем заключается проблема: в банкротной процедуре пока не сформировалась судебная практика, согласно которой в делах о взимании убытков с управляющих по банкротству страховые организации представлены в роли соответчиков. Подобные процессуальные меры уже давно применяются при разборе дел о выплате компенсаций в ходе дорожно-транспортного происшествия в соответствии с автостраховкой. В этих ситуациях страховая организация является не третьей стороной, а заинтересованным лицом – ответчиком совместно с виновниками аварии.</p>



<p>Этот недостаток используют страховые организации для своей выгоды: отказываются выплачивать средства по формальным причинам, затягивают сроки выплаты, безосновательно переводят процедуру в судебное разбирательство. Специалисты, проводящие процедуру банкротства, вынуждены при таких обстоятельствах быть в качестве прямых ответчиков, оплачивать непредвиденные расходы и не имеют возможности заставить страховые организации выплатить взыскателям компенсацию, установленную в страховом соглашении.</p>



<p>Дальнейшие судебные тяжбы, затянувшиеся на много лет, о взимании со страховой организации убытков, на основании права регрессного требования, явно не отвечают требованиям системы страхования профответственности. Схожая картина наблюдается в саморегулируемых организациях. При необходимости выплат из фонда за финансовых управляющих по банкротству, СРО отказывают до времени выплат средств страховыми организациями.</p>



<p>На сегодняшний день страховые организации выступают не в роли соответчиков, а в качестве третьих лиц. Если бы страховые компании являлись ответчиком наравне с управляющими по банкротству, то это позволило бы беспрепятственно организовывать совместные исполнительные производственные процессы. Это также дало бы возможность получателю денег выбрать надлежащего ответчика по исполнительному документу уже при изучении условий взимания убытков. Помимо этого, статус финансового управляющего стал бы более определенным, ведь, по сути, при вступлении в силу правового случая менеджер по банкротству не способен оказывать влияние на страховую фирму, а также не защищен от потери имущества и оплаты дополнительных расходов.</p>



<p>Таким образом, с практической точки зрения арбитражный управляющий мало защищен от предъявления требований, невзирая на необходимое в обязательном порядке страхование его профответственности как страховыми фирмами, так и саморегулируемой организации, в состав которой он входит.</p>


<div class="wp-block-image">
<figure class="alignright size-full"><img loading="lazy" decoding="async" width="400" height="225" src="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye4.jpg" alt="" class="wp-image-5343" srcset="https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye4.jpg 400w, https://derkach.ru/wp-content/uploads/2022/12/vziskaniye4-300x169.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 400px) 100vw, 400px" /></figure>
</div>


<h2 class="wp-block-heading">Проблемы несписания долгов</h2>



<p>Сумма нанесенных убытков, превосходящая страховые выплаты, остается задолженностью управляющего по банкротству до момента фактической выплаты. Эта задолженность существенно ограничивает финансовую и профессиональную деятельность на длительный период. Этот долг накладывает на финансового управляющего «пожизненные» обязательства, поскольку, согласно статье 213.28 ФЗ РФ «О банкротстве», существует запрет на устранение задолженности после окончания процедуры банкротства, если ее источником является требование о возмещении ущерба, нанесенного финансовым управляющим в банкротном процессе.</p>The post <a href="https://derkach.ru/blog/ubitki-upravlyaushih/">Особенности взыскания убытков с арбитражных управляющих</a> first appeared on <a href="https://derkach.ru">Адвокат в Ростове-на-Дону Деркач Алексей Геннадьевич - профессиональная юридическая помощь</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
